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        公務員期刊網 精選范文 反壟斷法征求意見范文

        反壟斷法征求意見精選(九篇)

        前言:一篇好文章的誕生,需要你不斷地搜集資料、整理思路,本站小編為你收集了豐富的反壟斷法征求意見主題范文,僅供參考,歡迎閱讀并收藏。

        反壟斷法征求意見

        第1篇:反壟斷法征求意見范文

        Abstract:The article is to give some suggestions to promote our country’s Leniency Program of agreements among competitors. First, It analyzes the system of Agreements among competitors and Leniency Program. From the relationship between active reporters and Leniency Program, some suggestions is given to consummate Leniency Program.

        關鍵詞:壟斷協(xié)議 坦白從寬機制 主動報告 反壟斷法

        Key words:Agreements among competitors Leniency Program Active report Antimonopoy Law

        《關于禁止壟斷協(xié)議行為的有關規(guī)定(征求意見稿)》(以下簡稱“意見稿”)作為《反壟斷法》的實體性行政規(guī)章已經擬進入會議審議過程。意見稿確立了“坦白從寬機制”實為對《反壟斷法》在程序上的一大進步。壟斷審查的效率一直來是主管機關頭疼問題之一,其一,壟斷協(xié)議極具隱蔽性,其二,經濟現實層出不窮的,需要進行曠日持久的調查,證據收集、專家評定等都存在困難,執(zhí)法成本極高。若僅依職權主動提起反壟斷審查,上述困境更加窘迫。面對《反壟斷法》的制度無從下手,壟斷問題無法有效解決,這是各國都曾經遇到的尷尬境地。美國首先對壟斷協(xié)議的審查確立了“坦白從寬機制”,大大提高了壟斷協(xié)議審查的辦案數量以及效率。從我國《反壟斷法》實施以來,有關壟斷協(xié)議的案件極少,主要原因是《反壟斷法》沒有完備相關配套制度。本文以《意見稿》上會為契機對壟斷協(xié)議“坦白從寬機制”的完善提出幾點建議。

        一、壟斷協(xié)議“坦白從寬機制”與主動報告者的關系

        所謂的“坦白從寬機制”是指那些首先主動向主管機關“投案自首”并配合調查的卡特爾的成員免于或減輕處罰、以此促進卡特爾案件調查的機制。作為理性的經濟人都會明白價格戰(zhàn)、貿易戰(zhàn)對消費者來說是得利的,對自己來說卻是災難性的,所以在可能的情況下均有意圖尋求合作,比如WTO就是為了緩解貿易戰(zhàn)。“坦白從寬機制”就是意在打破這樣的局面,首先主要打破“共謀”的聯合目的。該機制的主管機關與主動報告者之間的關系就好比警察與小偷的關系?!疤拱讖膶挋C制”意在打破壟斷協(xié)議“共謀”限制競爭的目的,引出主動報告者,實現主動報告者利益的最大化,從而增加案件數量,提高辦案效率,減少司法成本,促進市場競爭,并使得更多的聯合行為得到規(guī)范。

        二、細化主動報告者的適用范圍

        2.1應當將“壟斷協(xié)議”的組織者、發(fā)起人確定在主動報告者的范圍之內

        《意見稿》第十二條、第十三條對主動報告者的認定范圍較《工商行政管理機關查處壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位案件程序規(guī)定(以下簡稱“規(guī)定”)》對主動報告者的認定范圍更窄一些?!兑?guī)定》對主動報告者認定為“對主動報告達成壟斷協(xié)議有關情況并提供重要證據的經營者”,排除了“壟斷協(xié)議的組織者”,而《意見稿》還排除了壟斷協(xié)議的“發(fā)起人或者脅迫他人從事壟斷協(xié)議的經營者”。這樣的規(guī)定有利有弊,利在于從源頭上打消了壟斷協(xié)議的發(fā)起,減少了壟斷協(xié)議的數量,但是,這不利于提高壟斷協(xié)議的審查效率。發(fā)起人往往掌握著最重要的證據,卻不適用“坦白”制度,為避免受到反壟斷法的審查,他們會極力掩藏證據,這就不利于主管機關的審查工作,同時增加了收集證據的成本。故,基于公平公正的原則,對組織者、發(fā)起人均應當適用“坦白從寬機制”,以“坦白”換取從輕或者免除處罰。

        2.2拓寬第一個主動報告者的適用范圍

        對于第一個主動報告者的定義,《意見稿》規(guī)定為“經營者第一個主動向工商行政管理機關報告所達成壟斷協(xié)議的有關情況并提供重要證據的”。筆者認為這之間不應當是“并”,而應當是“或”的關系。反壟斷審查的困境在于:“案件過少”與“現實問題過多”的矛盾、證據收集困難。對在時間上第一個提出主動報告者,無論是否提供了重要證據,只要提供了可以啟動調查的證據即可,這樣可以增加辦案數量。而對在時間上第一個向主管機關提供重要證據的報告者,應當視為第一個報告者,這有利于重要證據的收集,減少收集證據的成本。那么,同一順序上經營者就不是個數上“一”的概念,同一順序就可能會出現多個經營者。

        三、明確“坦白從寬機制”適用期間

        美國在1993年的修改還完善了對主動報告者“坦白”的有效期間(1)在司法部正式調查前主動坦白,能夠自動享受豁免待遇;(2)即便在調查開始后,仍有機會獲得豁免?!兑庖姼濉穼ζ陂g的規(guī)定是模糊的,只在“重要證據”中提及了啟動調查和認定壟斷行為這兩個比較模糊的時間。可見,“坦白從寬機制”的期間范圍是啟動調查前以及認定壟斷行為之前。對于“認定壟斷行為”時間是浮動的,有可能在提起調查之前,也可能是在提起調查之后。若默認“認定壟斷行為”在啟動調查之后,那么就無需規(guī)定“啟動調查”時間。筆者認為,“坦白從寬機制”的期間應當明確規(guī)定在正式調查前,而對于調查之后的報告行為應當區(qū)別情形對待。

        四、減少主動報告者的法律責任承擔為兩個順序

        《意見稿》中規(guī)定了三個順序,為了依次拉開梯度,加上“未主動報告者”這一層級,總共設計了四個層級。筆者認為四個層級安排有些過于復雜,沒有必要對第三個主動報告者減輕處罰。根據“凡事事不過三”的傳統(tǒng),對主動報告者僅需設定兩層法律后果,加上對“未主動報告者”的全額處罰,共三個順序,這樣簡單明了,也易激勵經營者在得知受到反壟斷審查時,作為第二個主動坦白以求得從寬,而不是采取觀望態(tài)度。

        第2篇:反壟斷法征求意見范文

        關鍵詞:行業(yè)協(xié)會 反壟斷法 壟斷協(xié)議

        中圖分類號:DF414 文獻標識碼:A

        文章編號:1004-4914(2011)04-093-02

        中國圖書出版發(fā)行業(yè)的首部行業(yè)規(guī)范《圖書交易規(guī)則》,從今年1月8日實施以來,備受爭議。由于違反了《中華人民共和國反壟斷法》第16條“行業(yè)協(xié)會不得組織本行業(yè)的經營者從事本章禁止的壟斷行為(即《反壟斷法》第13條(一)和第14條(一)(二))”的規(guī)定,由中國出版工作者協(xié)會、中國書刊發(fā)行業(yè)協(xié)會和中國新華書店協(xié)會重新修改,新版《圖書交易規(guī)則》已于近期,在新版規(guī)則中“促銷”一章已全部刪除,另外還刪除了有關固定價格規(guī)定的條款。

        由于行業(yè)協(xié)會不同于普通的經營者,其性質的特殊性決定了實施的限制競爭行為比一般經營者實施的壟斷協(xié)議更復雜、更具危害性。而規(guī)制行業(yè)協(xié)會限制競爭行為的法規(guī)更是散見于《反不正當競爭法》、《價格法》、《中華人民共和國反壟斷法》等法律,上述法律法規(guī)在規(guī)制行業(yè)協(xié)會限制競爭方面發(fā)揮了一定的積極作用。國家工商總局于2009年的《關于禁止壟斷協(xié)議行為的有關規(guī)定(征求意見稿)》中也專門對行業(yè)協(xié)會限制壟斷行為作出規(guī)制,但不容忽視的是上述法律中尚存在許多問題亟待解決。特別是我國的《反壟斷法》應當在實施細則中規(guī)定行業(yè)協(xié)會制定競爭規(guī)則的具體要件和程序,則尤為緊迫。

        一、行業(yè)協(xié)會的特殊性

        目前學者們對行業(yè)協(xié)會有諸多定義:如“行業(yè)協(xié)會是以同一行業(yè)共同的利益為目的,以為同行企業(yè)提供各種服務為對象,以政府監(jiān)督下的自主行為為準則,以非官方機構的民間活動為方式的非營利的法人組織”;“行業(yè)協(xié)會是由單一行業(yè)的競爭者所構成的非營利性組織,其目的在于在促進提高該行業(yè)中的產品銷售和雇傭方面提供多邊性援助服務”;“行業(yè)協(xié)會是具有同一、相似或相近市場地位的特殊部門的經濟行為人組織起來的,界定和促進本部門公共利益的集體性組織”;“行業(yè)協(xié)會是指同一行業(yè)經營者自愿組成,以保護和增進全體會員的共同利益為目的,按照其章程開展活動的非營利性社會組織?!彪m然以上表述各有不同,但其本質含義是基本一致的。行業(yè)協(xié)會主要是以市場為背景的,同一行業(yè)的經營者在自愿的基礎上所結成的以共同利益為最終訴求的社會組織。我國由于經濟和歷史的原因,行業(yè)協(xié)會具有以下特殊性:

        1.我國行業(yè)協(xié)會性質的特殊性。理論界對于行業(yè)協(xié)會的性質是公益還是私益,還有爭議。英國學者斯坦利認為:行業(yè)協(xié)會是一種獨立的經營單位組成、保護和增進全體成員既定利益的非營利組織;清華大學的王名教授強調行業(yè)協(xié)會是一種在市場中開展活動的、以企業(yè)或企業(yè)家為主體并具有一定的經濟關聯性(地緣、業(yè)緣或身緣)的、會員制的、非營利的、非政府的、具有一定公共性和公益性的社團組織?,F實中,我國的行業(yè)協(xié)會主要有兩種成立方式:一種是在政府機構改革的過程中,由政府一手扶持建立,承擔著部門政府行業(yè)管理的職能;而另一種是“隨著民營企業(yè)的發(fā)展,由民營企業(yè)自發(fā)形成,以期通過行業(yè)組織的自律管理和自我服務,求得公平的競爭環(huán)境,促進企業(yè)的發(fā)展。”所以筆者認為,從我國行業(yè)協(xié)會的成立目的、方式來看,有其特殊性,這就導致其內部公益性和私益性的沖突,進而使得行業(yè)協(xié)會的行業(yè)自律職能出現矛盾。

        2.我國行業(yè)協(xié)會職能的雙重性。隨著經濟的發(fā)展,市場調控和政府干預都顯示出各自的弊端,而作為政府管治的有效替代――行業(yè)自律,在保護競爭方面日益表現出不可替代的優(yōu)勢。由于行業(yè)協(xié)會具有非營利性、中介性等特征,可以通過制定競爭規(guī)則,來維護行業(yè)的競爭秩序;但是另一方面,行業(yè)協(xié)會也有其消極方面,由于行業(yè)協(xié)會是由本行業(yè)的經營者組成的組織,所以當公共利益與行業(yè)利益發(fā)生矛盾時,都會首先考慮本行業(yè)的利益。行業(yè)協(xié)會一旦被從事聯合限制競爭行為的主體所利用,或行業(yè)協(xié)會本身試圖從事組織競爭者進行聯合限制競爭行為時,那么行業(yè)協(xié)會就是競爭者進行討論和形成限制競爭協(xié)議的天然和隱蔽的場所。我國《反壟斷法》的第16條就規(guī)定禁止行業(yè)協(xié)會組織實施壟斷協(xié)議。

        二、行業(yè)協(xié)會實施限制競爭行為的特殊性

        行業(yè)協(xié)會由于其不同于一般經營者的特性,其組織實施限制競爭的行為也就有其特殊性。目前,理論界認為主要有以下幾點:

        主體的復雜性和行為的危害性。行業(yè)協(xié)會從事限制競爭的行為主要通過決議的形式來實施,而一般行業(yè)協(xié)會的決議都是只要多數成員通過即會對全體成員產生約束力。這樣就會導致處罰時只處罰行業(yè)協(xié)會,而那些在幕后推動實施壟斷協(xié)議的經營者得不到規(guī)制,從而產生復雜的責任主體認定問題。目前各國在實踐中的做法是如果經營者為了生存不得不遵從行業(yè)協(xié)會的強制性決議,并且經營者之間也并沒有橫向的意思聯絡,只須追究行業(yè)協(xié)會的責任;但是如果行業(yè)協(xié)會的決議不具有強制性,經營者可以自主決定是否遵守決議,而且經營者之間有橫向意思聯絡時,就同時追究行業(yè)協(xié)會和經營者的責任。

        由于行業(yè)協(xié)會都是由同行業(yè)的經營者所組成,其壟斷行為都是通過決議等形式來實施,它比經營者之間達成的壟斷協(xié)議更具有危害性。因為行業(yè)協(xié)會通過的決議并不需要每一位成員同意,只要多數成員同意即對所有成員具有約束力,而經營者之間的壟斷協(xié)議必須要參與方自愿且一致同意方可達成,否則協(xié)議不對未同意者發(fā)生約束力。而且行業(yè)協(xié)會是本行業(yè)的組織,成員眾多,所以其組織實施壟斷行為時范圍更廣;另外,行業(yè)協(xié)會有比較強的組織約束力和固定的內部運行程序,其通過的決議遠遠比經營者之間的壟斷協(xié)議更具有執(zhí)行效率。

        行為方式的隱蔽性。一般行業(yè)協(xié)會的限制競爭行為都是在履行其職能時作出的,比如為成員提供信息交流的服務或者進行認定標準,這些是履行職能的行為,但是在一定條件下也可以構成限制競爭行為。而且,行業(yè)協(xié)會的決議并不一定具有強制性,從而使行業(yè)協(xié)會壟斷具有相當的隱蔽性。

        三、我國《反壟斷法》對行業(yè)協(xié)會經濟壟斷的規(guī)制的不足和完善建議

        我國行業(yè)協(xié)會的立法比較分散,對于行業(yè)協(xié)會限制競爭的行為規(guī)制,目前在《反不正當競爭法》、《價格法》、《制止價格壟斷行為暫行規(guī)定》、《中華人民共和國反壟斷法》都有規(guī)定,2009年國家工商總局《關于禁止壟斷協(xié)議行為的有關規(guī)定》(征求意見稿)也對行業(yè)協(xié)會壟斷協(xié)議行為作出特別規(guī)定。我國《反壟斷法》在第一章總則第11條“行業(yè)協(xié)會應當加強行業(yè)自律,引導本行業(yè)的經營者依法競爭,維護市場競爭秩序”中對于行業(yè)協(xié)會維護市場競爭秩序職責作出了原則性規(guī)定。與此對應,《反壟斷法》第16條規(guī)定“行業(yè)協(xié)會不得組織本行業(yè)的經營者從事本章禁止的壟斷行為”,禁止行業(yè)協(xié)會主治本行業(yè)的經營者達成壟斷協(xié)議;在第46條法律責任中規(guī)定“行業(yè)協(xié)會違反本法規(guī)定,組織本行業(yè)的經營者達成壟斷協(xié)議的,反壟斷執(zhí)法機構可以處五十萬元以下的罰款;情節(jié)嚴重的,社會團體登記管理機關可以依法撤銷登記?!蔽覈斗磯艛喾ā穼τ谛袠I(yè)協(xié)會限制競爭行為的規(guī)制,較之前的幾部法律有了很大進步,但是還存在著一定問題,需要在反壟斷法實施細則中予以明確。

        1.要明確《反壟斷法》“行業(yè)協(xié)會”的內涵和外延。在我國,對于“行業(yè)協(xié)會”的范圍還沒有明確界定。行業(yè)協(xié)會、商會、職業(yè)協(xié)會,這些概念之間究竟是怎樣的關系,學者們也頗有爭議,《反壟斷法》對此也沒有給出明確的界定,這勢必會給執(zhí)法帶來不便,徐士英教授認為, 在我國《反壟斷法》在實施細則制定過程中應考慮把商會、各種專業(yè)聯合會、各類職業(yè)協(xié)會的限制競爭行為(如律師協(xié)會或會計師協(xié)會對收費標準的規(guī)定等)納入行業(yè)協(xié)會的規(guī)制范圍。筆者也同意這種觀點,這樣更有利于將這些組織實施的阻礙競爭行為納入《反壟斷法》的規(guī)制當中,確保維護市場秩序。

        2.關于行業(yè)協(xié)會限制競爭行為的方式認定沒有明確規(guī)定?!斗磯艛喾ā窏l文中,對經營者典型的壟斷協(xié)議方式的列舉,并不能完全涵蓋行業(yè)協(xié)會的限制競爭行為。

        3.行業(yè)協(xié)會的法律責任問題。我國《反壟斷法》規(guī)定,反壟斷執(zhí)法機關可以對行業(yè)協(xié)會處以50萬元以下的罰款。由于行業(yè)協(xié)會是非營利性的組織,其運作費用主要依靠會員交納的會費,如果行業(yè)協(xié)會無法承擔反壟斷執(zhí)法機關作出的罰款時,是否可以由其成員承擔罰款?目前這一問題,還存在爭議,有學者認為“依據傳統(tǒng)法人制度我們可以推知行業(yè)協(xié)會應當對自己的壟斷協(xié)議以自己的財產承擔責任,企業(yè)成員不是行為主體并不承擔責任,顯然這樣的邏輯推理在反壟斷法的執(zhí)行中是有重大缺陷的”,這個問題值得進一步探討。另外,學界也認為處罰金額過低,因為行業(yè)協(xié)會的特殊性,其限制競爭的后果是非常嚴重的,50萬元以下的處罰不足以起到威懾警戒作用。我國應當借鑒歐盟對于行業(yè)協(xié)會的做法,明確規(guī)定罰款數額應視違法行為的嚴重程度和持續(xù)時間而定,當行業(yè)協(xié)會沒有支付能力時,其成員企業(yè)有義務承擔這一罰款。事實證明,只有采用重罰制度,剝奪(甚至超過)壟斷協(xié)議之下所獲得的壟斷利潤才可能起到應有的效果。

        綜上所述,我國反壟斷法對于行業(yè)協(xié)會經濟壟斷的規(guī)制,要考慮到我國行業(yè)協(xié)會行政依附性強、兼具公益私益性的特點,并結合行業(yè)協(xié)會實施經濟壟斷主體復雜性、隱蔽性和特殊危害性,我國《反壟斷法》對行業(yè)協(xié)會的規(guī)制還需明確和深化。

        參考文獻:

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        第3篇:反壟斷法征求意見范文

        論文摘要:隨著我國衍生品市場改革的逐步深化,期貨業(yè)的反壟斷問題日益迫切,但期貨業(yè)反壟斷與競爭政策的實施,必須落實到專門的執(zhí)法機構來負責,這就是反壟斷實施主體的構建。本文著重分析了我國現行《反壟斷法》下期貨業(yè)反壟斷管轄權的歸屬問題,以及構建期貨業(yè)反壟斷實施主體的政策思路。最后,文章進一步分析了如何加強期貨業(yè)監(jiān)管與反壟斷兩者的協(xié)調及配合。

        一、中國期貨業(yè)的壟斷表現

        綜合來看,當前我國期貨業(yè)的壟斷問題主要體現在行政性壟斷、期貨交易所的壟斷行為、期貨經紀公司的壟斷行為等三個方面。具體如下:

        1、行政性壟斷。所謂行政性壟斷,是指政府機構運用公共權利對市場競爭的限制或排斥。行政性壟斷是當前為各界所共同認定的我國經濟運行過程中的首要壟斷問題。在期貨業(yè),行政性壟斷首先表現在無論是對期貨品種的審批還是品種上市地點的選擇上,基本以監(jiān)管機構——證監(jiān)會為主導。上市品種審批程序繁冗,周期過長,且每一個交易品種只能確定在一家交易所,這顯然人為限制了期貨業(yè)競爭機制的發(fā)揮,不利于市場資源的優(yōu)化配置。另外,行政性壟斷還表現在監(jiān)管機構人為限制期貨經紀公司的業(yè)務經營范圍,使得我國期貨經紀業(yè)長期畸形化發(fā)展,嚴重缺乏競爭力。

        2、期貨交易所的壟斷行為。按照業(yè)務領域的不同,期貨業(yè)可進一步細分為交易所與期貨經紀兩個子行業(yè)。兩者之間是一種縱向關系,即期貨交易所提供經紀公司所需要的交易服務。從表面上看,兩者之間的經濟地位應該是平等的。但在目前中國期貨交易所寡頭壟斷型市場結構,以及各個期貨交易所存在品種分工的條件下。經紀公司在挑選提供某項品種服務的交易所時,實際上是別無選擇的,這就使得這種縱向關系很難是平等的,交易所擁有較強的談判能力。此外,由于我國期貨業(yè)的發(fā)展尚不健全,期貨交易所實際上是作為證監(jiān)會的一個下屬機構而存在的,這進一步強化了交易所對于經紀公司的強勢地位。從反壟斷的角度來講,經營者擁有市場優(yōu)勢地位并不是反壟斷的重點,但當經營者濫用市場優(yōu)勢地位,侵占其他經濟實體的利益時,就構成了反壟斷的重要規(guī)制對象。

        3、期貨經紀公司的壟斷行為。期貨經紀公司的壟斷行為主要包含兩方面:第一,橫向定價協(xié)議。橫向定價協(xié)議就是通常所說的“價格聯盟”或“價格卡特爾”。如2002年底,深圳期貨業(yè)聯誼會召開專門會議,為遏制當時手續(xù)費的惡性競爭,制定了經紀業(yè)手續(xù)費最低標準,此后,深圳期貨經紀公司之間的價格聯盟逐步形成。第二,市場操縱行為。這些行為的共同特點就是少數交易者操縱市場價格,構成市場壟斷,導致大量交易者爆倉,市場信譽受損,給市場的生存和發(fā)展造成極壞的影響。

        上述壟斷問題的存在,根源于政府規(guī)制過度與規(guī)制失當所致的期貨市場欠發(fā)達,又在于我國期貨業(yè)尚未度過導人期,諸多不確定性因素令壟斷有隙可乘??傊?。期貨業(yè)的壟斷問題極大阻礙了我國期貨業(yè)的進一步發(fā)展,必須盡快實施反壟斷進程,而其關鍵之一在于構建較為合理、有效的期貨業(yè)反壟斷實施主體。

        二、期貨業(yè)反壟斷管轄權的歸屬問題

        2007年8月30日,我國《反壟斷法》正式出臺,規(guī)定了我國反壟斷實施主體采用“反壟斷委員會”和“反壟斷執(zhí)法機構”的“雙層架構”模式。反壟斷委員會由“國務院有關部門、機構的負責人和若干專家組成”,定位是負責領導、組織、協(xié)調反壟斷工作。對于反壟斷執(zhí)法機構,定義是“國務院規(guī)定的承擔反壟斷執(zhí)法職責的機構”。它的職責包括:制定、反壟斷指南和具體措施;調查、評估市場競爭狀況;調查處理涉嫌壟斷行為;制止壟斷行為;受理、審查經營者集中的申報等。這種模式一方面基本維持現有執(zhí)法格局不變,將反壟斷執(zhí)法作為中央事權,由國務院反壟斷執(zhí)法機構及其授權的省級機構負責執(zhí)法;另一方面,為了協(xié)調《反壟斷法》執(zhí)行,保證反壟斷執(zhí)法的獨立性、權威性和統(tǒng)一性,成立國務院反壟斷委員會,作為反壟斷主管機關,專司組織、協(xié)調、指導反壟斷工作,但不具體執(zhí)法。

        這種雙層架構的模式實質上確立了我國反壟斷執(zhí)法機構的多頭格局,國家工商行政管理總局、商務部、發(fā)改委以及受規(guī)制行業(yè)的監(jiān)管部門都在各自權限內擁有反壟斷的執(zhí)法權。

        因此。這種雙層架構的模式也進一步決定了我國期貨業(yè)的反壟斷職能被賦予了行業(yè)監(jiān)管機構。

        三、構建我國期貨業(yè)反壟斷實施主體的政策思路

        由前文分析可知。期貨業(yè)的反壟斷職能被賦予了行業(yè)監(jiān)管機構。因此,行業(yè)監(jiān)管機構本身設置是否合理,監(jiān)管理念是否先進,決策機制是否高效等因素也就相應決定了期貨業(yè)反壟斷的進程是否能夠順利推進。

        1、盡快出臺《期貨交易法》。我國期貨市場在多年的發(fā)展中,一直沒有出臺相應的具有強法律約束力的期貨交易法律。雖然在1999年6月,國務院頒布了《期貨交易管理暫行條例》,但這是一部行政法規(guī),而且這部《暫行條例》的主要精神是整頓規(guī)范當時期貨市場的混亂狀況,并將大量的行政性干預措施條文化了。這些規(guī)定中的不少條例只具有短期相對合理性,但作為我國長期性的監(jiān)管依據和手段,不利于期貨市場的發(fā)展。2007年4月15日,我國開始實施《期貨交易管理條例》,新頒布的條例對原來的暫行條例進行了大幅度的調整和擴充,為以股指期貨為先導的金融期貨時代的到來鋪平了道路,是我國金融發(fā)展史上具有重大歷史意義的里程碑。然而,新條例也有不盡如人意之處,如期貨新品種上市的審批手續(xù)依然繁冗、監(jiān)管機構權利配置依然不足等。而且《條例》作為行政法規(guī),畢竟其法律效力較《期貨交易法》低,賦予監(jiān)管部門的權利也較低,易使監(jiān)管部門在監(jiān)管過程中,不能獨立依法行事,給我國期貨市場監(jiān)管造成了很多問題?,F在,我國期貨市場經過近20年的發(fā)展,已經積累了豐富的經驗教訓。因此,加快《期貨交易法》的出臺,將有助于規(guī)范中國證監(jiān)會的監(jiān)管職責和監(jiān)管范圍,賦予中國證監(jiān)會獨立行使監(jiān)管的權力,從而更加有利于我國期貨市場的發(fā)展。

        2、政府規(guī)制手段從簡單的行政干預向遵循市場內在規(guī)律綜合運用多種手段轉變。政府對期貨市場的規(guī)制手段有法律手段、經濟手段和行政手段。在西方發(fā)達國家,政府對期貨市場規(guī)制主要運用法律和經濟手段,而很少運用行政手段直接干預。在我國,行政性手段已經超越法律和經濟手段成為政府調節(jié)期貨市場的主要工具。行政干預具有直接、迅速等優(yōu)點,但在期貨市場中,市場機制是配置資源的主導性因素。過多的行政干預會破壞市場運行的內在規(guī)律,動搖期貨市場功能發(fā)揮所依賴的基礎,造成期貨市場的過度動蕩,以致市場機制難以對其所造成的破壞予以糾正和修補。只有政府在期貨市場規(guī)制過程中減少行政干預,注重綜合運用法律和經濟手段,才能實現積極、建設性的規(guī)制目標3、政府規(guī)制過程從事后處理為主向事前防范為主轉變。政府對期貨市場風險的規(guī)制,包括事前防范、事中控制和事后處理三個環(huán)節(jié),消極的規(guī)制模式主要側重于事后處理。多年來,我國政府對期貨市場管理滯后,教訓十分深刻。例如,1995年“3.27國債風波”之前,盡管市場風險已顯端倪,但有關部門未采取防范性措施,繼2月23日上海萬國證券在“3.27國債”品種上違規(guī)做空造成數十億資金損失之后,5月10日上海又發(fā)生了“3.19事件”,五家公司集體違規(guī)操縱期市。在此期間,由于規(guī)制部門缺乏對類似違規(guī)事件的預見性防范措施,臨時出臺的一些政策與措施既不完整也不配套,收效甚微。在多空雙方激烈交鋒、投機泛濫、市場秩序嚴重混亂的情況下。中國證監(jiān)會不得不于5月17日采用強制措施,暫停國債期貨試點,造成極大的市場振蕩。期貨市場的實踐證明,政府規(guī)制的側重點絕不應該是亡羊補牢,而應該是防患于未然。只有把政府規(guī)制的側重點定位于事前防范,規(guī)制部門才能高瞻遠矚地促進市場發(fā)展,確保積極的規(guī)制目標實現。

        4、政府規(guī)制者角色從運動員和教練員向裁判員轉變。中國證監(jiān)會在對期貨市場進行規(guī)制過程中,存在嚴重的角色錯位現象,是典型的教練員加運動員角色。例如,對交易所管理過多。工作范圍介入到交易所的具體人事安排、部門設置和規(guī)則制訂中;證監(jiān)會不僅發(fā)號施令,有時還直接到交易所協(xié)助處理。證監(jiān)會這種角色錯位,不僅降低了政府規(guī)制的權威,而且使“運動員們”產生了“等、靠、要”的心理。在我國期貨市場發(fā)展初期,中國證監(jiān)會適度充當教練員的角色無可厚非,但目前我國期貨市場正在逐步走向規(guī)范。證監(jiān)會應該盡快實現角色轉變,專司裁判角色,把教練員的角色讓位于期貨業(yè)協(xié)會和業(yè)界專家顧問,充分發(fā)揮期貨業(yè)的自律管理。

        四、加強期貨業(yè)監(jiān)管與反壟斷的配合及協(xié)調

        為了保證《反壟斷法》的順利實施,必須賦予《反壟斷法》執(zhí)法機構對期貨業(yè)一定的監(jiān)管權,建立多種機構之間共同管轄的權利配置模式,只有這樣才能有利于行業(yè)監(jiān)管機構與《反壟斷法》執(zhí)法機構兩者之間的協(xié)調與配合。具體來講,可以從以下幾個方面著手:

        1、期貨業(yè)監(jiān)管機構在其法律、法規(guī)建設中,應向反壟斷機構征求意見。我國當前期貨業(yè)法律建設進程相對緩慢,《期貨交易法》尚未出臺。然而隨著我國期貨市場的不斷發(fā)展壯大,該法的出臺只是時間問題。筆者認為,為了能夠有效推動期貨業(yè)的反壟斷進程,《期貨交易法》的制定應充分向反壟斷機構征求意見。在《期貨交易法》中加入有關反壟斷的條例,同時,當《期貨交易法》的某些規(guī)定或者適用結果不當地排除、限制及損害競爭,與《反壟斷法》的目的或宗旨相悖時,應當果斷廢除。

        2、期貨業(yè)監(jiān)管機構應協(xié)助《反壟斷法》執(zhí)法機構的工作。如前文所述,行業(yè)監(jiān)管機構并不獨享所監(jiān)管行業(yè)的反壟斷執(zhí)法權,而是與《反壟斷法》執(zhí)法機構共同管轄該行業(yè)的反壟斷問題。然而,這些接受政府監(jiān)管的行業(yè),如證券、期貨、電信、電力等,都具有不同于一般競爭性行業(yè)獨特的技術經濟特征與產業(yè)組織特性,倘若行業(yè)監(jiān)管機構不去協(xié)助《反壟斷法》執(zhí)法機構的工作,無論是工商管理部門、發(fā)改委還是商務部等執(zhí)法機構。對于這些行業(yè)的反壟斷工作實際都很難甚至無法開展。因此,必須從法律上要求行業(yè)監(jiān)管機構在必要時,有義務向《反壟斷法》執(zhí)法機構提供相關的信息與調查資料。

        第4篇:反壟斷法征求意見范文

        涉嫌行政壟斷?

        有律師表示反壟斷局介入了解情況,很顯然是認為電影局的這個《意見》涉嫌行政壟斷。價格管理應該歸物價局。國務院反壟斷委員會專家咨詢組成員王曉曄近日表示,《意見》涉嫌利用自身行政權力干預市場競爭,進行行政壟斷?!半娪笆袌霰旧硎欠砰_的,電影院之間互相競爭本身就相互有制衡,可以讓老百姓享受到優(yōu)惠。若出臺這樣的政策會嚴重損害消費者權益?!彼f,主管部門出臺這樣的文件可能是不懂《反壟斷法》。

        票房數據不準確。

        據電影局稱,這次的《意見》是為了打擊偷漏瞞報票房現象。近年,影市中存在的偷瞞票房現象多次引發(fā)熱議。目前電影票價在全國各地定價不一。因此,《意見》中指出,要根據各地發(fā)展水平等因素,將全國分成若干類地區(qū),分別制定指導票價。此外,目前全國各大影院都推出了會員票、團體票、套票、半價日、結構票等促銷活動,而這些優(yōu)惠價格也是導致票房數據不準確的最主要的原因之一。近年不少城市和地區(qū)的觀眾遇到了影院“打印錯片名”,包含在套票中的多部影片,只有一部片名被印在票面上等現象。實際上這些都是偷票房的手段之一。因此,《意見》要求影院制定的優(yōu)惠票價不得低于掛牌價格的70%。

        消費者權益或受影響。

        眾多百姓認為,《意見》如果正式出臺會嚴重影響消費者權益,希望在反壟斷局干預后,這樣的條文最終不要出臺。新京報網的調查顯示,參與調查的人士100%不支持電影局干預電影票價。此外,有75%的受調查者認為目前電影票價偏高、阻礙觀影。

        有消費者表示,自己已經習慣和朋友團購電影票,相當于4~5折。若是以后票價不得低于7折,自己可能會少進電影院。有網友表示,“按照這種做法,除了大片,人人在家看盜版?!?/p>

        第5篇:反壟斷法征求意見范文

        1、關于相干市場規(guī)模的界定問題

        依據《反壟斷法》第一二條第二款規(guī)定,相干市場是指經營者在必定時代內就特定商品或者者服務進行競爭的商品或者者服務規(guī)模以及地域規(guī)模。科學公道地界定相干市場對于于斷定經營者的市場份額以及市場集中度、認定經營者的市場地位、分析經營者的行動對于市場競爭的影響擁有首要作用。

        界定相干市場規(guī)模以相干市場的存在為條件。對于此問題,美國加利福尼亞北區(qū)法院關于Kinderstart訴Google裁決曾經有相干評述。在這個案件中,Kinderstart主意Google圖謀在“搜尋市場”進行壟斷,其將“搜尋市場”定義為“由美國境內搜尋引擎的設計、安裝和使用形成”,法院認為,Kinderstart未能說明搜尋市場是個“銷售群體”,亦未說明Google銷售其搜尋服務,Kinderstart未能引用權威觀點說明反壟斷法還觸及提供免費服務的領域,因而該市場其實不是反壟斷立法目的下規(guī)定的市場,因而對于其該項訴求予以駁回。[二]在百度公司被訴壟斷的案件[三]中,百度公司一樣以其所提供的搜尋引擎服務系免費服務為由,主意該案不存在反壟斷法意義上的相干市場。然而法院認為,判斷是不是屬于免費服務的癥結在于,這類商品或者服務是不是是以完整的單純的知足別人需求的公益商品或者服務。百度公司所經營的搜尋引擎服務的對于象不但限于那些提出搜尋要求的普通用戶,還包含那些用意通過付費方式實現商業(yè)價值的網站。在顯示搜尋結果的首頁,有部份競價排名結果與自然排名結果同時呈現在網頁左邊的列表中。因為首頁部份常常最受用戶關注,因而這類支配是百度公司通過搜尋引擎服務實現商業(yè)利益的本色。競價排名作為1種搜尋引擎的營銷模式,是基于自然排名而樹立的,它依據用戶使用搜尋引擎的方式,應用用戶檢索信息的機會盡量的將營銷信息傳遞給用戶,通過“排名靠前”的方式取得最大的來自搜尋引擎的走訪量,從而發(fā)生相應的商業(yè)價值。因而可知,百度公司提供的競價排名與自然排名兩種服務方式在其經營搜尋引擎服務進程中是密不可分的,以自然排名部份免費搜尋結果為由主意不存在相干市場是缺少根據的。

        相干市場的規(guī)模包含相干商品(服務)市場以及相干地域市場兩個方面的內容。對于于相干商品市場的界定,通常應該以商品的特性、價格以及設計用處為動身點,找到受影響的基本產品或者服務,并肯定其預期的用處、物理或者技術特征。例如,在百度案件中,法院肯定受影響的基本服務為“搜尋引擎服務”。這1服務主要是通過搜尋引擎自己的網頁抓取程序,連續(xù)地抓取網頁,提取癥結詞,樹立索引文件,當用戶輸入癥結詞進行檢索時,搜尋引擎可以從索引數據庫中找到匹配該癥結詞的網頁,將網頁標題以及URL地址提供給用戶,用戶通過點擊可以直接進入相干網頁,在知足用戶搜尋需求的同時也為網站提供了提高關注度的平臺。搜尋引擎服務本色上屬于互聯網信息檢索、定位服務。

        因為對于市場競爭的限制主要來源于需求替換以及供應替換,因而國務院《反壟斷委員會關于相干市場的指南》提出,可以基于商品的特征、用處、價格等因素進行需求替換性分析,必要時進行供給替換性分析。不管采取何種法子界定相干市場,都要始終掌控商品知足消費者需求的基本屬性,反壟斷執(zhí)法機構激勵經營者依據案件具體情況運用客觀、真正的數據,借助經濟學分析的法子來界定相干市場。目前各國普遍采取“假設壟斷者測試”[四]的基本思路來進行。通過經濟學工具分析獲取的相干數據,肯定假設壟斷者可以將價格保持在高于競爭價格水平的最小商品聚攏以及地域規(guī)模,從而界定相干市場。依據其他國家的經驗,這里的數據來源主要有3種途徑:針對于消費者、競爭者和大客戶的問卷調查;市場調查機構提供的數據;政府(包含統(tǒng)計、海關等部門)的數據。需要強調的是,比較服務的重點不在于服務的相似性判斷,而是在于判斷是不是有足夠的消費者將相干的服務視為替換品。[五]替換瓜葛其實不是產品之間物理、化學或者工藝上簡單的相似或者相近,如果相比較產品在技術、用處或者價格上存在巨大差異,則不應該認為擁有替換瓜葛。例如,在一九七九年Hoffmann-La Roche維生素壟斷裁決中,歐洲法院以不同種類的維生素機能以及用處不同為由,將七種維生素認定為七個獨立的產品市場。[六]歐洲法院在米其林(Michelin)案件中強調在依據需求的可替換性界定相干產品市場時,起抉擇作用的不但是產品的客觀技術特色,還必需斟酌市場上供求的競爭前提以及結構。在Tierce Ladbroke案件中,歐洲初審法院確認了需要斟酌的因素,這些因素包含:第1,在存在功能替換品的情況下對于某1特定產品需求的長時間不亂性,例如在利樂(TetraPak)案件中,因為在超過一五年間可能的技術替換品只能取得很少市場份額,因而存在超高溫消毒牛奶紙箱包裝的產品市場;第2,消費者的喜好以及理解,例如在圣羅蘭Yve Saint Laurent案件中,法院認定存在同1產品的豪侈版以及標準版兩個產品市場;第3,不同的價格水平;第4,轉換本錢。即便兩種產品不擁有可替換性,然而如果可以等閑的從出產A產品轉向出產B產品,它們仍屬相同產品市場。例如造紙業(yè),出產商可以迅速改換裝備,轉而出產其他不平等級不同類型的紙品。[七]

        在運用需乞降供給彈性分析的進程中,也常常需要對于相干的其他因素進行綜合斟酌。例如在一九七五年“歐共體聯合商標公司案”中,歐洲法院裁決接受了歐共體的觀點,即依據產品的物理特性,香蕉的柔軟度、易于消化等特性使其區(qū)分于1般的生果,因而形成1個獨立的市場。[八]我國臺灣地區(qū)在“大臺北區(qū)瓦斯股分有限公司案”中將家用管道煤氣、罐裝液化 石油氣、電力分別界定為不同的市場,體現出其并未單獨斟酌替換性因素,而是綜合了消費者的使用便利、供貨方式、產品的原料等其他方面的因素作出的結論。[九]

        我國的相干司法實踐表明,法院常常依據相干證據,結合服務的機能、用處、價格等因素,從消費者的角度肯定是不是存在可替換性的服務。例如,在李方平訴網通公司案件中,李方平認為相干服務市場為固定電話、小靈通及ADSL業(yè)務,然而法院認為,從通訊服務的需求者角度而言,更關切的是通訊服務的價格以及功能,而非實現通訊的工具以及物理方式,固定電話、小靈通與挪動電話之間、ADSL上網與無線上網之間分別存在較強的可替換性,因而法院認為李方平的主意根據不足,不予支撐。[一0]百度案件中,1審法院在裁決中尤其對于將網絡新聞服務、即時通信服務、電子郵件服務、網絡金融服務等互聯網利用服務與搜尋引擎服務進行了對照,認為搜尋引擎服務所擁有的快速查找、定位并在短期內使網絡用戶獲取海量信息的服務特色,是其他類型的互聯網利用服務所沒法取代的,所以搜尋引擎服務與網絡新聞服務、即時通信服務等其他互聯網服務其實不存在需求替換瓜葛,因而不屬于同1市場。

        相干地域市場,是指需求者獲取擁有較為緊密替換瓜葛的服務的地輿區(qū)域,這些區(qū)域表現出較強的競爭瓜葛,可以作為經營者進行競爭的地域規(guī)模。傳統(tǒng)上在界定相干地域規(guī)模時,需要斟酌經營者銷售特定商品時,消費者可以購買到與之相競爭的商品的地域規(guī)模,具體包含政治、經濟、文化等緣由釀成的差異。界定服務,尤其是觸及互聯網服務的相干地域市場是存在難題的。如果機械地認定互聯網無國界,會擴展地域市場規(guī)模,增強市場的競爭度。在觸及互聯網的服務時,可以從消費需求的角度來認定。例如從事中文的搜尋服務的主要面向的仍是中文用戶,而中文用戶最為集中的還是中國規(guī)模,因而可以認定中國是相干地域市場的規(guī)模。

        2、關于安排地位的認定

        所謂安排地位是指經營者在相干市場內擁有能夠節(jié)制商品價格、數量或者者其他交易前提,或者者能夠阻礙、影響其他經營者進入相干市場能力的市場地位。《反壟斷法》第一八條規(guī)定了認定經營者擁有市場安排地位所根據的因素,例如市場份額、競爭狀態(tài)、財力、技術前提等。同時為了節(jié)儉執(zhí)法本錢,《反壟斷法》第一九條規(guī)定了推定軌制,如1個經營者在相干市場的市場份額到達一/二的,可以推定經營者擁有市場安排地位,被推定擁有市場安排地位的經營者,有證據證明不擁有市場安排地位的,不應該認定其擁有市場安排地位。因而,若原告選擇合用該條款主意經營者擁有市場安排地位,則應該就經營者所盤踞的相干市場份額承當舉證責任。實踐中,原告知訟能力相對于較弱,常常很難舉證充沛證明被告在相干市場擁有市場安排地位,因而時常遭受敗訴。

        例如,在百度案中,原告為證明京百度公司在相干市場的安排地位作出了很大努力,在1、2審期間提交大量證據,其中包含《中國證券報》相干文章、“CNNIC中國搜尋引擎市場廣告主與用戶行動鉆研講演”、北京正望咨詢有限公司網站年搜尋引擎用戶調查講演”、“二00八年搜尋引擎用戶調查講演”等證據。然而法院終究認為,觸及市場份額這種專業(yè)性事實的證明問題,仍是應該有相干的經濟數據作基礎的,因而沒有采納前述證據。終究原告由于不能證明百度公司盤踞中國搜尋引擎市場的安排地位而敗訴。

        對于此,有學者提出應該履行舉證責任顛倒。由于僅靠個人,沒有任何法律手腕,想要獲得壟斷公司的證據幾近是不可能完成的任務。過分刻薄地對于者請求證據,就會致使反壟斷維權難以啟動或者者難以有效展開的尷尬狀態(tài)。[一一]這1觀點的提出與美國壟斷訴訟中的證據開示規(guī)則親密聯絡。依據美國聯邦民事訴訟規(guī)則第二六條的規(guī)定,當事人可以對于任何非特權的與任1當事人的要求或者抗辯相干的事項取得信息表露,不管該事項是與請求信息表露確當事人提出的要求或者抗辯有關,仍是與任何其他當事人提出的要求或者抗辯有關。第三七條對于于“不進行或者不協(xié)助信息表露”的情景尤其規(guī)定了制裁措施。[一二]這1規(guī)則對于于壟斷民事案件中原、被告之間訴訟能力不同等的情況擁有尤其意義。在美國的相干司法實踐中,即便原告沒有掌握案件的實質材料,仍可以提訟,并通過證據開示程序從被告那里取得相干的證據材料。固然,這1規(guī)則盡管對于原告有益,然而對于于被告而言,要提供相應的資料常常要付出高額的本錢,同時因為壟斷民事案件中觸及當事人的經營數據及其他相干商業(yè)秘密,因而規(guī)則中明確,對于于觸及商業(yè)秘密的,當事人可以申請維護令。若原告背反,則直接駁回其相干的1項訴求;若被告背反,則直接裁決原告知訟要求成立。[一三]

        理論上,舉證責任顛倒是指1方當事人提出的權力主意由否定其主意成立或者否定其部份事實形成要件的對于方當事人承當舉證責任的1種證明責任的分配情勢。它是基于民法精神中的正義以及公平而對于傳統(tǒng)的“誰主意、誰舉證”原則的補充、變通以及改正。[一四]我國現行民事證據規(guī)則中有關舉證責任顛倒的規(guī)定基本上源于實體法的相干規(guī)定。在《反壟斷法》相干規(guī)定缺位的情況下,不宜在審訊實踐中直接采納舉證責任顛倒的原則。關于反壟斷的訴訟屬于民事訴訟,在無尤其規(guī)定的情況下,原則上仍應合用“誰主意、誰舉證”的基本原則。在原告提起壟斷民事訴訟后,其應該就被告是不是施行了壟斷行動和原告是不是因而遭到相應的侵害負擔舉證責任。同時,舉證責任顛倒的情景多觸及工業(yè)事故、環(huán)境污染等,它既強調1種社會責任的承當,也表明現代民法對于于消費者或者者弱勢群體的1種關懷。但是《反壟斷法》是通過保證1種良性的競爭秩序從而實現消費者利益的最大化,它反對于的是壟斷行動而非壟斷地位,因而在證明被告是不是擁有市場安排地位的時候合用舉證責任顛倒將會給經營者增添繁重的負擔,同時也無益于社會福利的增添。因而在我國反壟斷法的司法實踐中不宜實施舉證責任顛倒。

        依據現行民事訴訟軌制,“舉證責任適量轉移”可以作為1種方案解決原告舉證難題的問題。舉證責任轉移是以合用法定舉證責任不能公平公道地分配敗訴風險為條件的。在根據1般的舉證責任的情況下,案件事實仍處于真?zhèn)尾幻鞯臓顩r,如果1味地堅持1般原則將致使不正義,在這類情景下,法官有必要通過行使自由裁量權,將1部份的舉證責任轉移到原來不負有舉證責任的1方當事人,以糾正這類固定立法在司法實務操作上的偏失。[一五]壟斷案件屬于新類型案件,反壟斷法并未對于壟斷訴訟進行特殊的規(guī)定,完整根據民事訴訟現有的規(guī)則,恐怕將使患上反壟斷法所規(guī)定的私人訴訟軌制落空。同時,關于市場份額的認定,觸及到1些計算法子以及基礎數據,尤其是基礎數據常常是企業(yè)的商業(yè)秘密,下游的經營者無從掌握,因而嚴格執(zhí)行《民事訴訟法》將增添原告舉證負擔。因而應該尤其斟酌公祥和舉證能力。鑒此,盡管目前在審理 壟斷案件時沒法突破《民事訴訟法》關于舉證的基本原則,然而可以適量結合舉證能力、證據距離來分配舉證責任,對于于主意權力確當事人而言提出初步證據證明存在市場安排地位,然后將舉證責任轉移到被指控壟斷的1方當事人,從而在必定程度上減輕當事人的舉證負擔,并督促對于方踴躍舉證,增進反壟斷法的有效執(zhí)行。最高法院《關于壟斷案件合用法律若干問題的規(guī)定(征求意見稿)》中采納了這1觀點,在第九條中規(guī)定,受害人提供了證明被訴壟斷行動人擁有市場安排地位的初步證據,被訴壟斷行動人未予否認,或者者雖予否認但未提交足以支撐其否定主意的證據的,人民法院可以認定其擁有市場安排地位。

        依據我國民事訴訟證據規(guī)則,當事人可以申請專家證人出庭進行陳說,法官以及當事人都可對于其進行訊問,同時雙方當事人各自的專家證人都可接受質詢。這1軌制支配為在民事訴訟中解決專業(yè)問題方面的事實提供了途徑。壟斷案件中,關于市場安排地位的認定不但觸及法律問題,常常還觸及到經濟學、統(tǒng)計學等專業(yè)問題,如果完整由法官來對于專業(yè)問題做出判斷恐力不從心?!皩<易C人”規(guī)則對于于審理壟斷民事案件擁有特殊意義。

        第6篇:反壟斷法征求意見范文

        今年上半年,深入貫徹落實科學發(fā)展觀,按照“穩(wěn)中求進”的總基調,圍繞“穩(wěn)增長、控物價、調結構、惠民生、抓改革、促和諧”的總體要求,以加強市場價格行為監(jiān)管為著力點,組織開展專項檢查,積極推進反價格壟斷、社會監(jiān)督、法制工作和基礎建設,規(guī)范市場價格秩序,保障和改善民生,促進穩(wěn)定物價總水平。據統(tǒng)計,今年1—6月份,全國共查處價格違法案件2.10萬件,實施經濟制裁9.85億元,其中退還消費者1.18億元,沒收違法所得7.72億元,罰款0.96億元。

        (一)圍繞穩(wěn)物價,大力整頓規(guī)范市場價格秩序

        一是開展節(jié)日市場價格整治。今年以來,各級價格主管部門加強元旦、春節(jié)和五一等節(jié)假日期間市場價格監(jiān)管,堅持以群眾生活必需品等重要商品和服務價格為重點,突出超市商場、農貿市場、農村集市等重點對象,加大價格執(zhí)法檢查力度,依法查處了部分經營企業(yè)通過價格欺詐等手段牟取不正當利益的價格違法行為。

        二是開展大型零售企業(yè)向供應商違規(guī)收費專項檢查。為維護市場秩序和公平交易,促進零售業(yè)健康發(fā)展,開展了清理整頓大型零售企業(yè)向供應商違規(guī)收費工作。積極協(xié)助起草清理工作的有關文件,制定了檢查工作的方案,并指導省市價格主管部門開展大型零售企業(yè)向供應商違規(guī)收費檢查工作,對檢查中的問題進行政策支持。配合商務部等五部門對大型零售企業(yè)收費開展調研,組織大型零售企業(yè)自律工作會議。

        三是高度關注重點商品的價格波動。今年以來,食用油、嬰幼兒奶粉、大蒜等重要商品的價格出現較大幅度上漲。為此,我局對規(guī)模和影響較大的12家連鎖超市近4年來食用油、嬰幼兒奶粉價格波動情況進行了摸底和匯總,調取了銷售票據和漲價函,詳細分析了漲價周期、漲價幅度和漲價成因。組織召開了有12家流通企業(yè)、連鎖經營協(xié)會等參加的座談會,對當前價格形勢進行了分析,建立了重要商品價格漲幅上報工作機制。在大蒜價格出現波動期間,調取了蔬菜協(xié)會有關資料,詳細分析了大蒜價格波動的成因,形成文字材料,為價格決策提供依據。

        四是開展膠囊類藥品及藥用膠囊市場供應及價格變化情況調研。4月15日“毒膠囊事件”爆發(fā)后,部分藥用膠囊價格上漲幅度較大,可能引發(fā)膠囊類藥品借機漲價。為全面了解和掌握膠囊類藥品及藥用膠囊市場供應及價格變化情況,防止有關企業(yè)借機漲價,我局組成兩個調研組分赴四川、浙江、黑龍江、河北四省對有關藥用膠囊生產企業(yè)、膠囊類藥品生產企業(yè)、零售藥店、醫(yī)療機構進行深入調研。

        五是積極指導地方開展市場價格監(jiān)管工作。通過下發(fā)文件、刊發(fā)簡報、組織培訓等多種方式帶動各地加強市場價格監(jiān)管工作。湖北省物價局開展了以保供、穩(wěn)價、惠民為目標市場價格監(jiān)管年活動。在活動中以嚴厲打擊市場價格違法行為、規(guī)范明碼標價、打造明碼實價示范區(qū)(點)、開展價格誠信單位創(chuàng)建活動為主線,以檢查商場菜場機場(含車站、碼頭)、藥店酒店書店、房市油市銀市(簡稱“三場、三店、三市”)的價格行為為重點,輻射各行業(yè),覆蓋全市場。吉林省物價局對一起在網絡微博中進行虛假宣傳的價格欺詐行為進行立案調查,依法對長春萬達電影城有限公司做出了罰款50萬元的行政處罰。并通過吉林衛(wèi)視通報了案件查處情況。

        (二)推進反價格壟斷執(zhí)法,維護競爭秩序

        一是查處價格壟斷案件。我局對8家保險粉生產企業(yè)達成并實施價格壟斷協(xié)議的行為進行調查處理,沒收違法所得并處罰款合計886.32萬元。自從《反壟斷法》實施以來首次適用法定減輕處罰條款,對第一時間主動報告達成價格壟斷協(xié)議有關情況并提供重要證據的一家企業(yè),全額沒收違法所得,依法免除罰款。對第二時間報告達成價格壟斷協(xié)議有關情況并提供重要證據的三家企業(yè),全額沒收違法所得,依法按照60%幅度減輕罰款。對遲遲不承認違法行為的兩家企業(yè),全額沒收違法所得,不減輕罰款。對參與達成但未實施價格壟斷協(xié)議的一家企業(yè),罰款5萬元。對調查期間,因安全生產事故被當地政府責令退出市場的一家企業(yè),不再處理。上半年,會同江蘇、浙江、安徽等有關省價格主管部門對部分涉嫌達成價格串通協(xié)議的造紙企業(yè)作出最終處理決定,對主動報告違法事實的造紙企業(yè)免于行政處罰,對部分造紙企業(yè)共處罰款700多萬元。

        二是及時制止電影票最高零售價。在從媒體報道中得知有關部門將《關于進一步規(guī)范電影市場票務管理的指導意見(征求意見稿)》消息后,立即與有關部門進行了聯系并召開有關會議,指出其中會員票、團體票等優(yōu)惠票價不低于電影院掛牌價格的70%,片方、發(fā)行方制定的最低票價不得高于指導價格的70%等內容涉嫌違反《反壟斷法》。有關部門明確表示不再出臺相關規(guī)定。

        三是反價格壟斷國際合作取得新進展。積極推動與其他國家和地區(qū)反壟斷執(zhí)法機構簽署合作諒解備忘錄。5月30日,與韓國公平交易委員會簽署反壟斷合作諒解備忘錄;與英國公平交易辦公室在合作諒解備忘錄框架下,協(xié)商并確定雙方2012年合作計劃;與歐盟、日本等國家和地區(qū)反壟斷執(zhí)法機構協(xié)商簽署反壟斷合作諒解備忘錄有關事宜;與歐盟競爭總司就壟斷協(xié)議和濫用市場支配地位行為的救濟措施進行了討論;6月,與美司法部、聯邦貿易委員會在北京共同舉辦濫用知識產權專題研討會。兩次會議共對18個省份價格監(jiān)督檢查機構執(zhí)法人員進行了培訓。通過出訪,深入了解和學習了其他國家在反壟斷方面的做法和經驗,進一步擴大了反壟斷工作的國際影響。

        四是指導地方調查壟斷案件。其中指導廣東對珠江口20家海沙資源企業(yè)達成并實施橫向價格壟斷協(xié)議進行調查后,對20家企業(yè)沒收違法所得并處罰款70多萬元,解散了價格聯盟,促使海沙資源費恢復到原有水平,穩(wěn)定了海沙價格,及時保證了國家重點工程用沙。

        第7篇:反壟斷法征求意見范文

        調查組認定為“商業(yè)推廣服務”

        《南風窗》:“百度推廣”是否屬于廣告的爭論由來已久,相關訴訟中法院一直不認定其為廣告,僅有2013年北京一中院的一起判決中,認定“百度推廣服務與純基于信息定位服務的自然搜索服務存在一定區(qū)別”法學界對這一問題是怎么看待的?

        魏士廩:“百度推廣”是不是廣告這是最核心的一個問題。目前,相當多的法律從業(yè)人員,甚至包括許多非法律人士,都認為這應當是廣告。從普通人最基本的常識來看,百度就是在做廣告。但是從法律認定上,還要結合《廣告法》以及法律行為的一些定性,還要考慮新經濟、商業(yè)模式以及消費者與經營者的整體利益平衡來確定是不是廣告。

        現在法律界有三類觀點。第一類認為它就是廣告,受《廣告法》約束。主要的依據是,它是收費的推廣排名,在推廣某種產品和服務,推廣信息也是在網站相關頁面的特定位置展示。這個推廣信息不是像自然搜索那樣客觀排名,而是根據收費多少,加了人為的干預,這種人為干預也可能是通過技術設定形式實現。另外,2015年9月施行的新《廣告法》第二條明確規(guī)定了,“在中華人民共和國境內,商品經營者或者服務提供者通過一定媒介和形式直接或者間接地介紹自己所推銷的商品或者服務的商業(yè)廣告活動,適用本法?!睆倪@個定義來看,百度的行為特征就是屬于廣告。

        第二類觀點折中了一下,認為具有廣告性質。這種看法也有判例支撐,2013年田某訴百度一審被駁回,二審北京一中院雖然沒有支持田某的賠償請求,但是認定競價排名具有廣告性質(2013-中民終字第9625號判決書)。等于法律定性有所改變,并沒有直接認定就是廣告,但具有廣告性質。

        第三種觀點就是認為這不是廣告,不適用《廣告法》。認為只是一種信息檢索服務,不是廣告行為,僅僅是商業(yè)推廣行為。這一次聯合調查組進駐百度,最后的調查結果給它的定性就是商業(yè)推廣服務,這個結論肯定對未來《互聯網廣告監(jiān)督管理暫行辦法》和《互聯網信息搜索服務管理規(guī)定》的立法產生很大影響。在普通人看來,商業(yè)推廣和廣告沒有什么不同,但是在法律上,這個定性非常重要。如果直接認定是廣告的話,那就得完全按照《廣告法》規(guī)定的程序走,而一般的商業(yè)推廣行為則可以單獨拿出來進行管理。

        從現有的法律體系來看,如果不是按照《廣告法》來管理,醫(yī)療網絡搜索鏈接的侵權就恰恰是一個空白。從監(jiān)管部門的角度來說,這種商業(yè)模式在實踐中容易導致較為嚴重的問題,就像類似“魏則西事件”,但又不能按《廣告法》來處理,下一步只能是拿出一些具體的專門管理措施。國家工商總局去年了《互聯網廣告監(jiān)督管理暫行辦法》征求意見,第三條明確了“付費搜索結果”為廣告,在調查組出了這樣一個認定結果的情況下,可能對這條規(guī)定最終能不能保留有很大的影響。

        《南風窗》:有關搜索引擎的司法判例電除了2013年北京一中院認定這種行為具有廣告性質外,其他判決都持同樣的觀點認為不屬于廣告嗎?

        魏士廩:從目前的統(tǒng)計來看,認定不適用《廣告法》的判例比較多。比如美麗漂漂(北京)電子商務有限公司訴百度、北京薄荷時尚電子商務有限公司侵犯商標權及不正當競爭糾紛案、陳茂訴百度侵犯著作權及虛假廣告糾紛案等,這些判例中,法院都認為廣告是直接對某個內容進行宣傳,而百度只是提供了一個鏈接,鏈接的第三方不可控。但是在行政執(zhí)法和司法實踐中,也有不一樣的,除了剛才提到的北京一中院二審認定百度推廣具有廣告性質,2008年北京工商局海淀分局對谷歌也曾做過處罰,認定其違反《廣告法》,推廣鏈接為廣告(京工商海處字(2008)第4290號)。

        “明知”、“應知”是承擔責任的標準

        《南風窗》:就算百度推廣不屬于廣告,搜索平臺有沒有自查的義務,什么情況下應該承擔責任?

        魏士廩:什么情況下承擔責任的標準問題,最本質的判斷就是明知、應知有侵權行為的時候沒有采取必要措施。這個原則在國外也是早就確立了。在中國的《侵權責任法》里,第36條明確規(guī)定了“網絡用戶、網絡服務提供者利用網絡侵害他人民事權益的,應當承擔侵權責任。網絡用戶利用網絡服務實施侵權行為的,被侵權人有權通知網絡服務提供者采取刪除、屏蔽、斷開鏈按等必要措施。網絡服務提供者接到通知后未及時采取必要措施的,對損害的擴大部分與該網絡用戶承擔連帶責任。網絡服務提供者知道網絡用戶利用其網絡服務侵害他人民事權益,未采取必要措施的,與該網絡用戶承擔連帶責任?!?/p>

        其中的第二條相當于給網絡服務提供者一個“避風港”的原則,就是說有通知刪除的義務,什么情況下判斷網絡服務提供者明知、應知呢?這就是一個標準。作為一個技術平臺,要管理海量信息,難以逐一主動監(jiān)管做事先審查。但是在接到被侵害人通知的時候,就應該刪除。也就是說,從這個時候開始,屬于明知、應知,如果不及時刪除,就要承擔責任。

        美國也采用這個“避風港”原則,讓平臺在此之前能免除大量的審查義務,這種原則最早適用于版權領域,因為互聯網領域最開始的侵權基本是版權侵權,“避風港”原則成為一般網絡侵權責任的標準,但具體到醫(yī)療、醫(yī)藥、食品等涉及到生命安全和健康問題的領域,就不應該放到與版權的同等層面去保護網絡服務提供者,應該賦予平臺方更大的責任或更嚴格的標準。

        從這一次國家網信辦對百度的整改要求來看,盡管回避了到底是不是廣告的問題,也沒有完全按照《廣告法》的要求管理,但標準也提高了很多,要求平臺有審查責任,對主體資格進行事先審查,以及審核是否具有主管部門的相關批復。現在只能是進行分類管理,法律上不能完全視為廣告,因為一旦視為廣告,就會出現管得太死的問題,對監(jiān)管機構來講,技術監(jiān)測難度也比較大。對互聯網企業(yè)“集中”的監(jiān)管緣何比較寬松

        《南風窗》:很多評論將這次事件的根源歸結為互聯網壟斷。從一些司法判決電我們能否看出中國對互聯網壟斷裁定中的一些基本理念和主張?

        魏士廩:從法院對互聯網領域壟斷糾紛的判決可以看出司法對互聯網新經濟、新技術或新的商業(yè)模式持一種較為寬容的態(tài)度,反壟斷行政執(zhí)法機構目前也沒有介入互聯網領域的壟斷行為調查的案例。恰恰是在這樣一種對互聯網壟斷行為極為寬容的執(zhí)法或司法環(huán)境下,百度的壟斷和缺乏有效的競爭壓力確實是引起積怨的根源之一,如果百度沒有對這個平臺的控制力或者是市場相對優(yōu)勢地位的話,用戶完全可以用腳投票,選擇其他同類競爭者,但關鍵是同類競爭者都比較弱,對于用戶來講幾乎只有用它,沒有可以替代的平臺選擇余地。同類競爭者想替代,難度是非常大的,基本上不具有可替代性。所以,百度對中國中文搜索市場具有較強的市場控制力。

        但是百度可能并不認可這種說法,盡管它自己以前曾經不斷宣傳在搜索市場所占份額達80%以上。按照《反壟斷法》的規(guī)定,一個經營者占到50%以上的話,就可以推定其具有市場支配地位。但目前很少有僅依據市場份額推定具有市場支配地位認定的案例。

        另外,2009年唐山市人人信息服務有限公司訴百度案的裁判結果對反壟斷案件原告的起到了負面效應。北京市一中院認為唐山人人不能提供充分證據來證明百度在搜索引擎市場具有支配地位,判其敗訴。作為原告,要拿出非常專業(yè)、詳細的數據和技術分析是很難的,他們沒有能力獲取這種證據。這個案例之后,就基本上沒有人敢告百度壟斷了。在寬容的反壟斷執(zhí)法和司法環(huán)境下,沒有有效競爭壓力的百度,在某些個案上,百度確實贏了,但是從大局上和長遠來看,反而累積醞釀出了魏則西這樣的事件。

        第8篇:反壟斷法征求意見范文

        [關鍵詞]國家安全;外商投資;審查模式;具體實施

        [DOI]1013939/jcnkizgsc201714225

        針對外國投資進行國家安全審查而設立的國家安全審查制度是各國從本國的根本安全利益出發(fā),為平衡資本流入對本國造成的積極影響和消極影響而采取的對外國投資的限制或禁止措施從而有效管理外國投資的一項重要制度。它反映了一國對待外資的政策和價值取向,更是投資東道國行使國家的行為,在目的上具有維護國家安全這一正當性,在審查結果上具有強制性。

        基于國家安全原因對外資進行監(jiān)管從很久以前就開始進行。目前西方社會關于外商投資的國家安全審查制度有兩種立場:一種立場認為對于外商投資的國家安全審查尤其是針對投資的審查是一個國家安全問題,主要針對依據政治目的或者受政治目的影響的投資以及對國內經濟將會造成重大挫傷的投資;另一種認為外商投資是一個市場經濟模式下的商業(yè)問題,能夠使西方國家在經濟上獲益,它的政治目的被過度夸大了從而限制了全球化經濟中市場在資源配置中的主導作用,國家應當充分發(fā)揮的是管理職能而不是參與職能。國家安全審查應當有明確的界限。

        通過綜合考察西方國家的安全審查制度的歷史和具體實施情況,基于國家安全因素對外資進行審查主要包含的是三種實施模式:獨立型外資國家安全審查、嵌入型外資國家安全審查和聯合型外資國家安全審查。其中以美國為主的獨立型外資國家安全審查模式主要是指針對國家安全方面建構了單獨的制度體系。體系中明確規(guī)定了獨立的審查主體、獨立的審查程序、獨立的審查決定、獨立的審查依據等。以澳大利亞和加拿大為代表的嵌入型外資國家安全審查模式是指將國家安全審查嵌入一個總的監(jiān)督管理體系之中,國家安全僅僅是監(jiān)管審查部門在進行監(jiān)管審查時考慮的一個因素。以德國和法國為主的聯合型外資國家安全審查模式是指國家安全審查與其他監(jiān)管聯合在一個制度體系中,目前比較常見的就是將國家安全與公共秩序聯合的外資安全審查。

        本文主要通過對三種具體實施模式的比較結合我國《外國投資法(草案征求意見稿)》(草案)的突出情況進行分析研究,重點關注研究結果在我國的實施可行性從而對我國的國家安全審查制度提出建議。

        1獨立型外資國家安全審查模式

        11美國國家安全審查獨立的機構――外國投資委員會(CFIUS)外國投資委員會的成員由9個部門的領導構成:分別是財政部、國務院、商務部、國防部、司法部、國土安全部、能源部、美國貿易代表辦公室與科學和技術政策辦公室。其中,任命財政部部長為委員會的主席,委員會的活動中還有5個部門是以觀察員的身份參與:分別是經濟委(經濟指導委員會)、國安委(國家安全委員會)、國經委(國家經濟委員會)、管理和預算辦公室和國土委。國家情報局的主任和勞工部的部長是委員會的當然成員,但不享有投票權。

        12美國國家安全審查獨立的程序

        美國《外國投資與國家安全法》規(guī)定的安全審查程序分為申報、通報、初步程序、調查程序和決定程序。一是申請由任何一方自愿地向委員會提出或者向委員會的任何成員部門提出審查要求。該條體現出當事人的申報適用的是自愿申報的原則。此外,法律還規(guī)定:如果發(fā)現交易損害了國家安全然而之前卻并沒有申報,總統(tǒng)有權指派司法部授權給該地區(qū)的法院分離交易。二是初步程序就外國投資者提供的資料進行基礎性審查,為期30天。三是調查程序對國家安全將會產生損害或者對國家安全有損害的威脅而不能夠緩解的外國投資進行。適用于以下投資:其一,初步程序進行過程中和之前的外國投資對國家安全造成了損害卻不能夠得到有效緩解的外國投資;其二,該投資交易是外國政府控制的交易;其三,在美國基礎實施中的外國投資,如果外國投資委員會認定能夠對美國國家安全產生損害,該損害不能夠被初步程序中提供的措施緩解的;其四,牽頭機構提出、外國投資委員會同意應該實施調查。四是針對并購交易的處理方案外國投資委員會應當在調查結束后提出建議并向總統(tǒng)匯報。調查報告交到總統(tǒng)手上后,總統(tǒng)需要在15天內做出決定。如果并購對國家安全構成威脅或有構成威脅的潛在風險已經被證據所證明,總統(tǒng)有權停止并購活動。

        另外,外國投資委員會在審查實踐中還將根據投資公司的股權構成、國家補貼程度和透明度判斷并購交易是否受到外國政府的控制。其中股權構成的方面,法律規(guī)定,如果美國公司的股權被外國政府控制的公司占有超過10%、擁有了公司的否決權、董事會成員中的一員或者有重要職位的任命權利等就可以被認定為“受到外國政府控制”。國外企業(yè)與政府關系密切有一個象征性的標志,那就是國家補貼,政府控制的風險就通過國家補貼的程度來體現。因此,是否受到外國政府控制,國家補貼的程度是判斷的重要因素。需要特別指出的是,在審查實踐中,針對中國國有企業(yè)內部治理缺乏透明度產生的擔憂,外國投資委員會要求中國國有企業(yè)自擔向其證明不受政府控制的舉證責任。

        2嵌入型國家安全審查模式

        嵌入型外資國家安全審查模式現今被比較多的國家實行,表現形式上主要有兩種:一是澳大利亞、加拿大所采用的將國家安全審查制度嵌入一個更大的審查監(jiān)管體系之中,沒有單獨的國家安全審查體系;二是印度等發(fā)展中國家多實行的外資批準制,將國家安全審查嵌入外資批準體系當中來綜合平衡國家安全和經濟、社會、文化等多種因素。筆者認為第一種表現形式對于我國建設現代化法治國家更加具有借鑒的意義,因此僅分析澳大利益和加拿大兩個國家為代表的嵌入型國家安全審查模式。

        加拿大沒有獨立的國家安全審查體系,國家安全審查制度僅僅是凈利益審查制度框架體系下額外的補充。因為根據外資國家安全審查制度,無論是綠地投資還是外資并購,不管外投資的額度有多少,都是在外資安全審查的范圍之內。以投資規(guī)則為例,加拿大現有關于投資的規(guī)則不多,且都需要與凈利益審查規(guī)則相結合。比如新《投資加拿大法》在判斷國有企業(yè)的投資是否會給國家利益造成損害時用實質性的事實標準即凈利益標準而不僅僅是通過法律形式來判斷。再比如《國有企業(yè)指南》明確列舉出的對國有企業(yè)投資審查的凈利益標準。其中加拿大對于國有企業(yè)有責任向主管部門證明其投資不會給加拿大國家安全帶來損害的規(guī)定和美國一樣隱含著國有企業(yè)有主動證明其投資不會損害東道國利益的責任。加拿大的凈利益審查制度涵蓋內容非常廣泛,在許多方面已經涵蓋了國家安全審查的內容,因此有學者認為再進行安全審查就變得沒有必要。

        綜合看來,嵌入型國家安全審查實施模式中重要的并不是國家安全審查制度本身,而是該制度所依托的體系是否能夠充分發(fā)揮出國家安全審查的職能。

        3聯合型國家安全審查模式――相同模式下的異與同31異――對于資本自由原則的遵循不同

        根據德國現有的條文,結合歐共體條約第46條和第58條。一方面對于公共安全和秩序的理解應當不違反資本自由的基本原則,對外國投資進行審查或限制僅僅是設立企業(yè)自由以及資本流動自由的例外規(guī)定即對于外資并購的公共安全審查不能違反歐共體和德國關于資本自由的規(guī)定。另一方面,就像有學者所指出的,“對社會的根本利益造成實質性和充分的嚴重威脅”表達了限制措施只有在例外情形下才可以采取的態(tài)度,并且這里的公共安全和秩序并不屬于行政法上定義的廣義的公共安全和秩序中的特殊情形。而法國則不一樣,一直以來相對持謹慎態(tài)度的外資準入政策,保守的外資審查制度屢次被歐盟委員會要求修改外資并購審查制度。筆者認為原因就在于法國在外資并購領域規(guī)定的審查制度模糊并且不可預見,很容易被濫用,導致侵蝕歐共體條約資本自由的原則。如果說將德國的國家安全審查界定為資本自由的例外,那么法國的國家安全審查制度可以界定為模糊的資本自由限制。

        32同――歐共體條約的遵循和國防利益的保障

        目前,歐盟委員會對外國投資的審查與其成員國國內對外國投資的國家安全審查的關系實際上是并列的,某些方面還是重復的。只有特定條件下,歐盟委員會才會依據《歐共體并購條例》審查該外國投資。

        在2009年生效的《里斯本條約》中要求將歐盟地區(qū)的投資政策的管理職責逐步由歐盟成員國轉移到歐盟委員會,目的在于盡快實現市場一體化的目標從而加快歐盟這個超國家組織一體化的進程。事實上,對并購交易的審查權在外國投資者向東道國申報之后,即使有些外資并購未達到歐盟委員會規(guī)定的審查標準。審查權限在“經過三個或者三個以上的成員國審查”或者“有一個及以上的成員國要求歐盟委員會對該項并購交易進行調查”兩種情況下,方案仍然可能會被移送到歐盟委員會。歐盟委員會審查權的擴大將同時增加成員國的遵循內容和外資國家審查制度的相似性。

        4我國國家安全審查制度的新型實施模式

        41擬出臺《外國投資法》

        現階段,我國的外資并購國家安全審查制度尚處于初級階段,完善的國家安全審查制度并未建立。在2015年年初公布的《外國投資法(草案征求意見稿)》(草案)第四章對國家安全審查作出了詳細的規(guī)定,其中包括國家安全審查的審查機關、審查程序、決定類型、安審措施、法律責任等。在2011年《關于建立外國投資者并購境內企業(yè)安全審查制度的通知》,《實施外國投資者并購境內企業(yè)安全審查制度的規(guī)定》和《反壟斷法》中對國家安全審查原則性規(guī)定的基礎上,國家安全審查制度在草案中被納入了外資基礎性法律,法律位階上提高了法律層級,具體實施上細化了實體標準和程序標準從而增強了可操作性,可以說技術上取得了較大的進步。

        42我國國家安全審查制度的新型實施模式

        《征求意見稿》對外國投資同時實行準入許可和國家安全審查,外國投資準入制度要求對禁止或限制外國投資的領域依據特別管理措施目錄實施管理,其中對限制外國投資領域的外國投資實行準入許可。長期以來,我國采取全面管理的模式審查外商投資項目。從維護經濟安全、保障公共利益等多方面全面核準一直是我國政府管理部門的審查方式。在實施方面,準入前國民待遇是我國履行國際條約的承諾,與負面清單相結合是我國具體的實施模式,意味著我國過去針對外商投資的全面審查模式將會被廢除,同時對禁止和限制外國投資的領域通過特別管理措施目錄實施準入管理。

        43我國國家安全審查的新型審查程序

        《征求意見稿》中規(guī)定了自愿申報,第三方申請和強制申報三種提起審查的方式?!墩髑笠庖姼濉返?2條規(guī)定,“向國務院外國投資主管部門提出安全審查申請之前,外國投資者可就有關程序性問題提出預約商談的請求,提前溝通有關情況?!钡?4條就“準入許可和安審的銜接”做出了詳細安排,第35條規(guī)定,安審期間不計入準入許可審查的30天之期限?!墩髑笠庖姼濉飞Ш髮纬砂嗜朐S可審查、反壟斷審查與國家安全審查三審查并進的外資管理體系。

        5《征求意見稿》的不足和借鑒

        從各國的規(guī)定對比來看,國家安全審查標準都具有模糊性的特征。與美國、加拿大等國家相比,《征求意見稿》所列的因素涵蓋范圍更廣也更為具體,不足之處就是沒有從總體上對國家安全的概念進行界定。而是通過兜底條款將自由裁量權全部賦予聯席會議,確定性稍顯不足,透明度略顯欠缺。具體來說《征求意見稿》雖然規(guī)定了一般性審查和特別審查的期限和簡單程序,卻未明確決策方式。聯席會議審查意見的最終形成,是采取“一致同意”原則還是“少數服從多數”原則并未明確,聯系會議成員是否具有一票否決權沒有明確的規(guī)定。這就使得決策程序具有模糊性和爭議性。再者《征求意見稿》只規(guī)定了國家安全審查機構的職權,沒有明確監(jiān)督制約機制,自由裁量權的行使缺乏制約,可能對投資者信心和我國投資環(huán)境造成不利影響。筆者建議在對審查標準進行列舉之前,可以根據我國國情和現實需要,對國家安全的概念首先進行原則性界定。可以借鑒美國的實施方式明確規(guī)定采用“一致性”原則的決策機制。美國賦予了總統(tǒng)一票否決權,我國可以賦予總理一票否決權,使整個決策流程更加明確透明??梢栽O立預申報制度,鼓勵交易各方在提交正式申報以前咨詢審查機構并在適當情況下提交申報草稿或其他適當文件,以幫助交易各方了解交易內容并確定交易方應當提交的其他信息。

        參考文獻:

        [1]李軍論投資的國家安全審查及我國的制度完善[J].東方法學,2016(1)

        第9篇:反壟斷法征求意見范文

        關鍵詞:第三方電子支付;反洗錢;法律監(jiān)管

        中圖分類號:DF41 文獻標識碼:B

        在電子商務中,支付的安全性是交易雙方共同關心的問題。第三方電子支付機構為商家與消費者之間提供一個獨立而有公信力的平臺,確保了雙方收付款的安全和快捷,極大地促進了電子商務的發(fā)展。經過近10年的發(fā)展,我國第三方電子支付市場已經初具規(guī)模,支付寶、財付通、首信易等第三方電子支付機構紛紛崛起,第三方電子支付服務走進了千家萬戶。目前國內第三方支付機構的注冊用戶已突破7億,日交易額也超過了30億元。其中,僅支付寶一家公司的注冊用戶就達到5.5億左右,日交易額超過25億元[1]。

        第三方支付作為一種金融服務創(chuàng)新,所受監(jiān)管仍比較松散。根據國際反洗錢基本理論,洗錢犯罪分子普遍企圖利用金融體系中管制薄弱的領域進入合法經濟體系,因為這些薄弱領域被監(jiān)測到風險的概率較低。第三方電子支付所具有的特殊性和復雜性,使得對其進行反洗錢監(jiān)管比較困難。本文將從法律監(jiān)管的視角進行研究,分析第三方電子支付所存在的洗錢風險,檢討我國的相關反洗錢制度,并探討其完善之道。

        一、第三方電子支付的界定與特點

        第三方電子支付,是由非銀行機構基于互聯網提供的小額電子資金劃撥服務,支付平臺通過提供銀行支付結算系統(tǒng)接口和通道服務或虛擬賬戶滿足客戶的收付款需要[2]。第三方電子支付的基本特點包括以下方面:

        1.第三方電子支付機構的定性。我國《非金融機構支付服務管理辦法》規(guī)定第三方電子支付機構須為在中華人民共和國境內依法設立的有限責任公司或股份有限公司,且為非金融機構法人。該條件一方面規(guī)定了第三方電子支付機構采取公司制形式,以保證其治理結構符合現代商業(yè)的要求;另一方面將第三方電子支付機構與銀行相區(qū)別。由于我國實行嚴格的金融管制,將第三方電子支付機構排除出金融機構的范圍。但由于第三方電子支付服務具有明顯的支付清算屬性,這些機構應屬“準金融機構”,其業(yè)務活動具有“準金融性”,有必要接受中央銀行的監(jiān)管。

        2.第三方電子支付屬于小額電子資金劃撥。小額電子資金劃撥又稱為消費性電子資金劃撥或者零售性電子資金劃撥,主要是面向個人消費者,這類資金劃撥金額少,但劃撥較為頻繁[3]。小額電子資金劃撥①的一般劃撥方式是直接借記消費者賬戶,第三方電子支付中,消費者預先在第三方電子支付平臺所設立的賬戶中存入資金,當他進行交易時,發(fā)出指令對賬戶內的資金進行劃撥。

        3.第三方電子支付的具體模式。從國內和國外的實踐來看,第三方電子支付有以下兩種模式:一是支付通道模式。即支付平臺向用戶提供銀行網關的服務,用戶直接進入銀行賬戶完成轉賬,其典型代表是美國的PayPal。二是支付平臺賬戶模式。即用戶在支付平臺設立虛擬賬戶,并對賬戶進行充值和收付款。支付平臺可以參與到交易中,通過虛擬賬戶來提高支付的安全度,其典型代表是支付寶。

        二、第三方電子支付存在的洗錢風險

        第三方支付運用電子化手段為市場交易者提供支付服務,而這種非面對面的交易方式為不法者提供了洗錢方便。第三方電子支付洗錢屬于網絡洗錢②的一種,通過這種高科技洗錢方式,可以大大縮短洗錢周期,降低洗錢成本,且又游離于反洗錢監(jiān)管體系,因此對洗錢罪犯有巨大的誘惑力。第三方電子支付主要存在以下幾種洗錢風險:

        1.隱蔽的資金轉移風險。首先,第三方電子支付主要是通過對密鑰、證書、數字簽名的認證完成的,加密技術在一定程度上保證了客戶的隱私權,但同時也屏蔽了交易主體的身份信息,導致監(jiān)管部門難以獲取;其次,通過網絡支付平臺可以以虛構的商品交易為幌子,掩蓋洗錢事實,這比通過實物商品交易更簡便、隱蔽和安全,增加了監(jiān)管難度;最后,網絡交易時間、空間等因素的不確定性,支付機構缺乏對交易的記錄和保存比不上金融機構,給國家反洗錢工作帶來嚴峻挑戰(zhàn)。

        2.便捷的資金套現風險。第三方支付平臺往往具有申請?zhí)岈F功能,這實際上類似于虛擬POS,但隨意性和風險性卻高得多。當用戶取消交易、要求退款時,資金的回轉并不遵循“從哪里來,到哪里去”的原則,付款人可以選擇事前綁定的賬戶,也可以臨時重新選擇回轉賬戶,這就為信用卡套現提供了便捷的通道。

        3.潛在的資金跨境支付風險。隨著我國第三方支付組織的不斷發(fā)展,它的業(yè)務范圍已經擴展到跨國交易支付,提供人民幣和外幣資金結算服務。目前由第三方支付平臺統(tǒng)一購匯支付有兩類模式,一類是以支付寶公司的境外收單業(yè)務為典型的購匯支付,另一類是好易聯(廣銀聯)為代表的線下統(tǒng)一購匯支付?;ヂ摼W的無國界性提供了資金轉移出入境的可能性,使第三方支付平臺極有可能成為國內外黑錢、熱錢的進出通道[4]。

        4.第三方電子支付機構的洗錢風險。在我國,第三方電子支付客戶的備付金依照法律規(guī)定應由銀行專戶存放。但由于交易都是在第三方支付機構的虛擬賬戶里進行,銀行難以掌握具體交易數據,一般只能聽命于第三方支付機構的調用,這為第三方支付機構及其內部人員從事洗錢犯罪提供了機會。以支付寶為例,據有關人士估計,沉淀資金每月至少在100億元左右[5]。這些資金若不加以嚴格監(jiān)管,可能引發(fā)洗錢風險,局面往往難以控制。

        三、我國第三方電子支付的反洗錢法律監(jiān)管現狀 微觀經濟學的市場失靈理論認為金融市場的諸多缺陷使得市場機制無法依靠自身力量予以克服,而必須依賴于金融監(jiān)管。FATF(反洗錢金融行動特別工作組)關于反洗錢的《40+9項建議》指出:“各國應特別關注隨著新發(fā)明或科技進步應運而生的有助于隱匿身份的洗錢隱患。各國應當在必要時采取措施,防止這些技術用于洗錢陰謀?!?006年10月FATF研究報告《關于新支付方式的報告》,也提醒世界各國高度關注基于高新技術的非傳統(tǒng)支付方式帶來的洗錢風險。2008年6月,FATF再次研究報告,對電子商務和互聯網支付發(fā)生洗錢的主要手法、實際案例、風險管理作了全面討論和總結[6]。

        (一)反洗錢法律監(jiān)管體系

        目前,我國已經形成了以《反洗錢法》為主干,以《刑法》“洗錢罪”以及相關部門規(guī)章為輔的反洗錢法律體系。然而在第三方電子支付領域,我國的反洗錢監(jiān)管還相當薄弱。就法律監(jiān)管而言,主要體現在中國人民銀行頒布的一系列政府規(guī)章。2006年11月頒布的《金融機構反洗錢規(guī)定》只適用于中國人民銀行批準設立的所有商業(yè)銀行等銀行類金融機構、證券公司等非銀行類金融機構,以及從事匯兌業(yè)務、支付清算業(yè)務和基金銷售業(yè)務的機構,沒有將第三方電子支付機構等非金融機構納入監(jiān)管范圍,所涉及的洗錢手段也沒有涉及電子支付。2009年9月出臺的《支付清算組織反洗錢和反恐怖融資指引》一定程度上彌補了《規(guī)定》的反洗錢監(jiān)管空白,它適用于在我國境內依法從事支付清算業(yè)務的非金融機構(即支付清算組織),并細化了對支付清算組織反洗錢和反恐融資工作操作的要求,但對于新興的第三方支付沒有作有針對性的監(jiān)管規(guī)定。

        2010年6月,中國人民銀行出臺《非金融機構支付服務管理辦法》,其中第六條規(guī)定“支付機構應當遵守反洗錢的有關規(guī)定,履行反洗錢義務”,但并未細化對第三方支付反洗錢工作的操作要求。2011年6月中國人民銀行公布《支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(征求意見稿)》,以取代之前的《支付清算組織反洗錢和反恐怖融資指引》。該管理辦法細化了對支付機構反洗錢工作的操作要求,明確規(guī)定了第三方電子支付的各種反洗錢法律規(guī)則,包括客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存、可疑交易報告、反洗錢調查、監(jiān)督和管理等環(huán)節(jié)所要履行的反洗錢義務 以及相應的法律責任。

        2012年1月中國人民銀行公布《支付機構互聯網支付業(yè)務管理辦法(征求意見稿)》,規(guī)定支付賬戶的開立實行實名制,支付機構不得為客戶開立匿名、假名支付賬戶。支付機構對客戶身份信息的真實性負責。個人客戶申請開立支付賬戶時,支付機構應登記客戶的身份信息,并對客戶身份信息的真實性進行審核。而且該征求意見稿第二十條規(guī)定“客戶不得利用信用卡透支為支付賬戶充值”,進一步規(guī)范了信用卡網上套現行為。為配合此規(guī)定,支付寶從2012年2月8日起停止信用卡賬戶充值業(yè)務,截斷了利用信用卡給支付寶充值后再免費套現的通道。

        (二)反洗錢法律監(jiān)管的缺陷

        目前,我國第三方電子支付立法仍然處于起步階段,主要著重于對第三方支付機構進行法律定性、對第三方支付法律關系進行立法規(guī)范,但在很多監(jiān)管領域,尤其是反洗錢監(jiān)管領域,仍存在明顯缺陷:

        1.立法的效力層次過低,主要是央行的部門規(guī)章,較多體現部門利益,與其他監(jiān)管目標有沖突之處,也與第三方電子支付行業(yè)發(fā)展不盡契合。例如,某些反洗錢監(jiān)管措施與第三方電子支付的創(chuàng)新性、效率性、低成本性相背離,從而影響了實際上的可操作性。

        2.立法的針對性不強,沒有根據第三方電子支付的發(fā)展特點進行科學的定位,在監(jiān)管措施方面與其他金融或非金融機構的反洗錢監(jiān)管上沒有體現出差異性。第三方電子支付畢竟屬于新興支付方式,若與其他金融機構奉行無差別的監(jiān)管規(guī)則,容易扼殺其發(fā)展活力。

        3.缺乏與其他監(jiān)管制度的配合。例如,目前不少第三方電子支付機構開始涉足上游的電子商務交易,以及下游的物流交易。針對這種壟斷化的發(fā)展趨勢,如果在反洗錢法律監(jiān)管中注重與反壟斷法的配合,會取得更好的監(jiān)管成效。

        4.缺乏“硬法”與“軟法”③的配合。除了具有法律效力的部門規(guī)章外,我國支付行業(yè)還沒形成具有足夠影響力的行業(yè)組織,以及系統(tǒng)而規(guī)范的行業(yè)自律制度,遑論這些“軟法”與正式立法的互動配合了。

        四、關于反洗錢法律監(jiān)管的強化

        要強化我國第三方電子支付反洗錢的法律監(jiān)管,需要健全相關法律體系,并完善相關監(jiān)管內容。

        (一)健全反洗錢法律監(jiān)管體系

        我國應著力構建一個以《反洗錢法》為基礎,包含多個層次立法,并與國際監(jiān)管規(guī)則相接軌、與支付行業(yè)自律規(guī)范相配合的法律監(jiān)管體系。

        1.《反洗錢法》的修訂。目前,我國的《反洗錢法》規(guī)定“按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構”應當履行反洗錢義務,在修訂時應當明確規(guī)定履行反洗錢義務的非金融機構,將第三方電子支付機構囊括其中;另外,關于反洗錢的預防、監(jiān)控措施,可采兩種立法體例:一是對金融機構和非金融機構作統(tǒng)一規(guī)定,并提出特殊非金融機構,例如第三方電子支付機構,在反洗錢監(jiān)管方面的特殊性;二是在目前第三章“金融機構反洗錢義務”后,增加一章“非金融機構反洗錢義務”,對包括第三方電子支付機構在內的非金融機構反洗錢的原則與規(guī)則作專門規(guī)定。

        2.《非金融機構支付服務管理辦法》及其實施細則的修訂。一方面,目前該辦法對反洗錢的規(guī)定過于粗略,應該加以細化(或在實施細則中細化)。例如,《支付業(yè)務許可證》的申請與許可、央行的監(jiān)督和檢查、法律責任的規(guī)定中,都應貫徹反洗錢原則。另一方面,該管理辦法的立法層次較低,有必要上升為行政法規(guī),定位為《非金融機構支付服務管理條例》為宜,并注意與其他法律、法規(guī)的銜接,作為第三方電子支付機構業(yè)務活動的主要規(guī)范。

        3.《支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》和《支付機構互聯網支付業(yè)務管理辦法》的出臺。這兩個管理辦法是第三方電子支付機構反洗錢的主要法律依據,目前尚未正式出臺。從其征求意見稿來看,仍存在不少缺陷,需要在正式立法時加以完善,細化對第三方電子支付機構反洗錢工作的具體要求。

        4.第三方電子支付的反洗錢國際法律合作。第三方電子支付的洗錢犯罪具有國際化特征,資金往往通過網絡交易的模式流通跨越國境,僅靠一國單方面的監(jiān)管方式很難達到效果。我國作為發(fā)展中國家,金融體系和金融政策在逐步完善的過程中,需要借鑒西方發(fā)達國家的反網絡洗錢經驗,與其他國家和國際反洗錢組織締結相應的國際法律文件,聯合打擊洗錢犯罪。

        上述“硬法”規(guī)范的執(zhí)行,離不開“軟法”的配合?!?008-2012年中國反洗錢戰(zhàn)略》要求“開展與私營部門對話和協(xié)商,指導相關部門和行業(yè)自律組織制定反洗錢指引,督促行業(yè)自律”,即體現了這種思路。中國支付清算協(xié)會已由央行牽頭于2011年5月6日成立,主要成員包括國內銀行、財務公司、第三方支付企業(yè)等。未來,該協(xié)會有必要擺脫其半官方的“花瓶”角色,通過制定體系化的行業(yè)支付準則,維護支付服務市場的競爭秩序,促進行業(yè)成員間的有效相互監(jiān)督,約束第三方支付機構的守法經營。

        (二)完善反洗錢法律監(jiān)管內容

        1.反洗錢預防機制的完善??蛻羯矸葑R別制度④在反洗錢預防措施中處于基礎地位,是破解第三方支付洗錢風險隱匿性強的關鍵,各國均將第三方支付中的客戶身份識別制度作為反洗錢的重要內容。我國須進一步通過立法從兩個方面降低此類風險:其一,第三方支付實行實名制開戶,做好客戶身份的識別,在確保新開戶為實名的同時采取措施完成對現有賬戶的實名驗證。目前的《支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(征求意見稿)》(以下簡稱“征求意見稿”)分別規(guī)定了單位客戶和個人客戶的身份識別制度⑤,但對于商戶的要求還是過于寬松,筆者建議,第三方支付除要求商戶提供有效的證明文件保證實名開戶外,還應審核其商戶資格——經營范圍、銷售的產品(服務)的合法性,從而杜絕不法分子偽裝成商戶,利用第三方支付收集歸攏資金。其二,按照“同戶名綁定、虛擬賬戶分類”原則進行賬戶管理,監(jiān)控資金流動??蛻舻奶摂M賬戶與銀行結算賬戶綁定時必須遵循同戶名原則,同時設立專門的虛擬賬戶與信用卡等高風險賬戶綁定,并且當使用高風險賬戶綁定的虛擬賬戶時,要求商家必須提供發(fā)票、提貨單等證明交易真實性的票據,交易取消后確保虛擬賬戶與資金來源賬戶自動重正,杜絕利用信用卡套現的行為。

        另外,征求意見稿第四章關于可疑交易報告制度的規(guī)定還比較粗略,應該予以細化和補充。第一,可疑交易標準、可疑交易監(jiān)測分析體系的制定,主要由第三方電子支付機構決定。為確保有關標準和體系的規(guī)范和科學,有關行業(yè)組織可根據行業(yè)特點制定相應“軟法”,敦促和引導第三方電子支付機構的行為。第二,對虛擬賬戶的充值行為,目前征求意見稿存在監(jiān)管空白,應補充規(guī)定:第三方支付機構應對通過不記名的充值卡等定向支付工具向虛擬賬戶充值的行為進行監(jiān)測,杜絕非法資金注入金融系統(tǒng)洗錢。

        2.反洗錢法律責任機制的完善。征求意見稿第四十七條規(guī)定:“支付機構違反本辦法的,由中國人民銀行或其分支機構按照《中華人民共和國反洗錢法》第三十一條、第三十二條的規(guī)定予以處罰;情節(jié)嚴重的,中國人民銀行注銷其《支付業(yè)務許可證》?!钡谒氖藯l規(guī)定:“違反本辦法規(guī)定,構成犯罪的,依法追究刑事責任?!边@兩項法律責任機制過于單薄軟弱,不利于遏制支付機構洗錢或者放任洗錢犯罪的行為。

        第一,關于支付機構違反反洗錢義務的法律責任,適用《反洗錢法》的相關規(guī)定,然而目前《反洗錢法》的適用范圍并不包括非金融機構,如此規(guī)定顯得自相矛盾。因此,有必要對《反洗錢法》進行修訂,將從事支付結算業(yè)務的非金融機構囊括其中。

        第二,支付機構若違反《反洗錢法》第三十一條和三十二條所規(guī)定的十類洗錢義務,就要承擔相應的法律責任,但征求意見稿中有些反洗錢義務卻沒有包括在這十類義務。一是支付機構應當完善客戶身份資料和交易記錄保存系統(tǒng)的查詢和分析功能,便于反洗錢調查和監(jiān)督管理;二是支付機構破產或解散時,應當將客戶身份資料和交易記錄移交中國人民銀行指定的機構;三是支付機構應完整保存對客戶行為或交易進行識別、分析和判斷的工作記錄及是否上報的理由和證據材料。因此《反洗錢法》立法修訂時應該予以相應補充,以增強征求意見稿規(guī)則的可適用性。

        3.金融反洗錢法與金融競爭法的配合。金融競爭制度以金融反壟斷為核心,規(guī)范內容覆蓋金融機構的準入、運營和退出。當局在制定反洗錢規(guī)范時若能與金融競爭制度有效對接,勢必能使二者相得益彰,發(fā)揮更大效能。

        為有效打擊洗錢犯罪,部分主要發(fā)達經濟體在審查金融機構并購時往往將相關金融機構的反洗錢規(guī)定執(zhí)行情況作為必不可少的審查內容。征求意見稿第八條指出:“支付機構吸收境外機構加入支付網絡或者與境外機構建立業(yè)務關系時,應當充分收集有關境外機構業(yè)務、聲譽、內部控制、接受監(jiān)管情況等方面的信息……”建議在此條中增加“并購”或者“金融反壟斷審查”,以便對通過并購而導致的過度關聯能及時進行反洗錢監(jiān)控,進而推動反洗錢戰(zhàn)略的實施。

        五、結語

        第三方電子支付仍在迅猛發(fā)展的初始發(fā)展階段,業(yè)務創(chuàng)新層出不窮,其中的洗錢風險也呈現不同的特點。立法者必須密切關注第三方支付業(yè)務所潛在的洗錢風險,調整和完善監(jiān)管規(guī)則,在此過程中,一方面,應平衡監(jiān)管與用戶體驗度,“反洗錢體系應確保那些誠實的客戶能方便地得到服務,而為那些試圖濫用這些服務的人制造障礙”[7];另一方面,還應平衡監(jiān)管與業(yè)務創(chuàng)新,給第三方電子支付預留足夠發(fā)展空間,以免遏制其發(fā)展活力。值得指出的是,除了立法以外,第三方電子支付的反洗錢法律監(jiān)管系統(tǒng)還應囊括相應的執(zhí)法、司法以及社會法律文化的塑造。

        注釋:

        ① 一般的小額電子資金劃撥包括自動柜員機(ATM)、銷售點終端(POS終端)、家庭銀行和電話銀行等。

        ② 網絡洗錢指利用計算機系統(tǒng)和網絡,隱瞞或掩蓋犯罪收益所得,并使之成為表面上合法的所有犯罪活動和過程的總稱。

        ③ 此處“硬法”和“軟法”借鑒了國際法的概念。所謂“軟法”,是指在嚴格意義上不具有法律拘束力、但又具有一定法律效果的文件。相對于“軟法”而言,“硬法”指那些在嚴格意義上具有法律約束力的法律規(guī)范。

        ④ 客戶身份識別制度,也稱“了解你的客戶”(know your customers, KYC) 或者“客戶盡職調查”(customers due diligence,CDD),是指金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或與其進行交易時,應當根據法定的有效身份證件或其他身份證明文件,確認客戶的真實身份,同時了解客戶的職業(yè)情況或經營背景、交易目的、交易性質以及資金來源等。

        ⑤ 參見《支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(征求意見稿)》第十一條。

        參考文獻:

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