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1《.國際商法》在國際經(jīng)貿(mào)類專業(yè)知識架構(gòu)中的地位。
在國家教委即將出臺的《國際經(jīng)貿(mào)類專業(yè)本科教學質(zhì)量標準(草案)》討論稿中,認為國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)以及國際商務專業(yè)是交叉型學科專業(yè),學生理應掌握經(jīng)濟、管理以及法律的相關知識。概述了掌握經(jīng)濟知識是為了更有效的配置資源,參與競爭;掌握管理知識是為了更有效的發(fā)揮企業(yè)運作效能,降低成本;掌握法律(特別是《國際商法》)知識能夠更好地遵守和適應交易規(guī)則,降低交易風險,三大知識缺一不可。
2《.國際商法》知識對用人單位和學生就業(yè)的意義。
在我國日漸融入全球經(jīng)濟一體化進程,并成為世界第三大對外國際投資國(2012年)和世界第一外貿(mào)進出口大國(2013年)的背景下,用人單位(尤其是企業(yè))在招聘大學生時已將學生是否具備國際視野,是否了解國際商事交易規(guī)則作為選拔人才的重要指標之一。尤其是針對國際經(jīng)貿(mào)類學生而言,能否掌握國際商法規(guī)則并進而利用這些法律規(guī)則(如通過合同條款設定)去降低自身風險,維護自身權(quán)益,不僅是其學識能力的表現(xiàn),也是增強自身就業(yè)競爭能力的客觀需求。
3《.國際商法》在國際經(jīng)濟貿(mào)易類專業(yè)中的課程定位。
結(jié)合前述需求,《國際商法》這門課程至少應被設置成為國際經(jīng)貿(mào)類專業(yè)學生的限定選修課程,甚至應與宏觀經(jīng)濟學、微觀經(jīng)濟學、管理學、會計學等一道成為國際經(jīng)貿(mào)類專業(yè)學生的必修課程。如果將其置于學生的任意選修課程甚至根本不開設本課程,必將導致學生在知識結(jié)構(gòu)上的重大欠缺,進而嚴重降低學生的就業(yè)競爭力。
二、當前教學中存在的問題
盡管早在2002年國內(nèi)學者就分別從國際商法的問題導向、教育模式、案例教學、實踐應用性培養(yǎng)等諸多角度分析了相關問題,但結(jié)合實際分析,《國際商法》教學仍存在著下列諸多頑疾,表現(xiàn)在以下方面。
1.教材內(nèi)容的缺陷性。
由于我國傳統(tǒng)的專業(yè)條塊分割,經(jīng)濟類國貿(mào)專業(yè)的《國際商法》教材偏重于對世界重要國家相關法律規(guī)則的介紹,每個問題都會列出英、美、德、法外加一個聯(lián)合國公約等五大部分介紹,卻忽視了對我國具體適用情況的闡示,使同學們極易產(chǎn)生混淆且缺乏應用價值。而法學專業(yè)以《國際經(jīng)濟法》替代《國際商法》的教材,雖然強調(diào)了中國所參加生效的國際條約和國際公約,但在具體闡述“國際經(jīng)濟組織法”與“國際貿(mào)易法”、“國際投資法”、“國際金融法”以及“國際稅收法”四大國際商事行為法時,又犯了含大求全的錯誤,重點不突出,難以深入。
2.教學方式的陳舊性。
無論是經(jīng)濟類的《國際商法》,還是法學類的《國際經(jīng)濟法》課程,均存在所涉內(nèi)容十分龐雜的特點,而要想在當前高校36學時(最多54課時)內(nèi)學完教材的全部內(nèi)容,必然使教師趨向于傳統(tǒng)的“填鴨式”灌輸教學,即使有較好的多媒體資料及案例也不能充分的運用到課堂上,更談不上與學生進行互動式的案例研討了。教學方式的陳舊導致教學效果有限。
3.考核方式的單一性。
由于課程內(nèi)容本身缺乏實踐性,加之教學方式局限于陳舊的灌輸,導致學生對《國際商法》知識的不求甚解,囫圇吞棗,生搬硬套。這樣又會導致要想對學生進行本門課程的實踐性、應用性的靈活考核也就無從談起。而傳統(tǒng)單一的考核方式又會反過來促使學生更不求甚解,缺乏深入鉆研的動力,進一步影響《國際商法》的學習價值和教學效果。
三、信息化對《國際商法》教學帶來的機遇與挑戰(zhàn)
1“.海量信息”帶來的《國際商法》教學資源選擇中的困境。
伴隨著計算機及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展普及,由數(shù)據(jù)電訊方式存儲的信息本身容量就比傳統(tǒng)的紙質(zhì)媒體擴充了億萬倍,而互聯(lián)網(wǎng)的興起更加據(jù)了這種趨勢。以《國際商法》教學中所涉的內(nèi)容為例,無論是涉及國際商主體的IMF、WBG、WTO等國際經(jīng)濟組織以及各類跨國公司的網(wǎng)站、視頻及其他資料,還是涉及相關國際貿(mào)易、國際投資以及國際金融稅收等商行為的案例、資源等電子信息資源,都是如煙似海,而這種“海量信息”大大增加了教學中相關資源取舍的成本與難度。
2.信息化帶來的教學摸式上的從“跟我學”到“互相學”的轉(zhuǎn)變。
由于學生從網(wǎng)絡上足以獲得足夠的相關《國際商法》的基礎知識,使得我們傳統(tǒng)的填鴨式的灌輸失去了意義。如何引導學生從“浩如煙海”的相關網(wǎng)絡資源中選擇對自己最為適用和最有利于理解的信息知識,并進而初步掌握相關技能成為了教師的主要任務;而老師也可能在學生選擇自學的過程中獲取自身所沒有注意到的新信息,從而豐富今后的教學內(nèi)容,即從根本上實現(xiàn)“互相學”,實現(xiàn)教師的教學工作從“工具”到“價值”的引導轉(zhuǎn)變過程。
3.傳統(tǒng)考核模式在信息化條件下受到多樣性與及時性要求的沖擊。
傳統(tǒng)教學模式下的考核采取固定化考核的方式(如期中、期末),即使有所謂的平時考查亦只能是有限的幾次,不可能對每一位同學《國際商法》知識的掌握程度進行及時考核。而利用計算機與互聯(lián)網(wǎng),我們就完全可能隨時隨地的對每一位同學進行考查,并且可以充分利用現(xiàn)有已開發(fā)出的國際貿(mào)易相關ERP軟件對學生進行電子單證、交易流程及相關制度規(guī)則的模擬實訓,在一個近乎于真實的環(huán)境下考核學生對相關知識的掌握程度,培養(yǎng)學生的實際應用能力。
四、《國際商法》的教學改革措施與建議
1.選擇符合本專業(yè)需求的《國際商法》教學內(nèi)容體系。
確立符合國際經(jīng)貿(mào)類學生的知識儲備與需求實際,詳略得當?shù)摹秶H商法》教學內(nèi)容體系;結(jié)合經(jīng)濟、管理類同學的實際需求以及其已有的知識儲備與認知能力,設定內(nèi)容合理,各有側(cè)重的《國際商法》教學內(nèi)容體系,以及兼具理論性與實踐性特色的《國際商法》課程。具體以國際經(jīng)濟組織和跨國公司為國際商主體法的核心內(nèi)容,以國際貿(mào)易所涉及的國際貿(mào)易與國際投資法律制度為國際商行為法的核心內(nèi)容,兼涉國際金融及稅收的相關法律知識為補充,以保證學習本門課程過程中內(nèi)容的完整性、邏輯性,并保證詳略得當,重點突出。
2.強化所授知識的系統(tǒng)性、邏輯性,提高學生的理解、識記能力。
根據(jù)學生的特質(zhì)進行有針對性的教學,是自古以來我國教學的優(yōu)良傳統(tǒng),即所謂的“有教無類,因材施教”。而要實現(xiàn)這一目標就必須根據(jù)學生的本身特質(zhì)和自身需求進行有針對性的教育。結(jié)合當前大學生普遍存在的機械記憶力差而邏輯記憶力強的識記特點,我們需要強調(diào)教學內(nèi)容的系統(tǒng)性與邏輯性,強調(diào)《國際商法》知識與其以往所學《世界經(jīng)濟》、《經(jīng)濟法》等課程的聯(lián)系,使其通過已掌握的知識,聯(lián)系學習掌握新知識,以充分發(fā)揮大學生的優(yōu)勢,提高自身的學習效果。
3.多管齊下,綜合運用各種教學手段,以求使學生達到最佳的學習效果。
傳統(tǒng)的教學是從概念出發(fā),先特點、再原則、再應用等,信息量有限,且形式呆板,很難激發(fā)學生的學習興趣。如果在教學中將其與資源豐富、形式多樣的“多媒體教學”“、網(wǎng)絡教學”結(jié)合起來,充分利用多媒體視頻、音頻及圖表等內(nèi)容鮮活豐富、信息量大的優(yōu)點,即可使相關基礎技能課程的教學在相當程度上減輕枯燥、乏味的狀態(tài)。如果將“案例教學法”引入課堂教學,通過一個個活生生的案例,可以使學生切實了解所學知識的應用價值。繼而,如果再將“參與式教學法”、“角色演練法”以及“研討式教學法”等新式教學方法引入,通過學生結(jié)合案例進行角色扮演、角色互換等方式,親身參與到相關案例中去,互相研討案件的處理思路與應對、解決辦法,更會強化學生對相關知識及應用的感性認識與理性認識,增強學生的理解、掌握及應用能力。
4.充分利用信息化手段,大幅度提升《國際商法》的教學效果與功用。
關鍵詞:不干涉含義挑戰(zhàn)
不干涉內(nèi)政原則(principleofnoninterventionofinternalaffairs)是從國家原則中引申出來的一項國際法基本原則,該原則指國家相互交往中不得以任何理由或方式,直接或間接地干涉在本質(zhì)上屬于任何國家國內(nèi)管轄的事務,也不得以任何手段強迫他國接受自己的意志、社會制度和意識形態(tài);該原則也包含國際組織不得干涉成員國國內(nèi)管轄事務之義。
一、不干涉內(nèi)政原則的產(chǎn)生
不干涉內(nèi)政原則源于原則,原則是現(xiàn)代國際法的基石,是國家固有的權(quán)利,是國家最重要的屬性。國家,是指國家獨立自主地處理其對內(nèi)對外事務的權(quán)力,其內(nèi)涵包括對內(nèi)具有最高統(tǒng)治權(quán)和對外具有獨立權(quán)兩個方面。一個國家根據(jù)其,享有獨立自主地處理其對內(nèi)對外事務的權(quán)力,不受他國的干涉,這樣,一國范圍之內(nèi)不受他國干涉的內(nèi)部事務就是內(nèi)政。
國家概念的形成經(jīng)歷了一個較長的演進過程。最早是一個憲法學(國內(nèi)法)上的概念,法國著名古典法學家、哲學家、政治思想家讓·博丹于1577年在其名著《論共和國》一書中第一次比較系統(tǒng)地闡述了“國家學說”。其后,洛克和盧梭等思想家分別提出“議會”和“人民”概念,但他們所強調(diào)的還只是國內(nèi)法范疇,沒有涉及到國際法的問題。
1648年歐洲各國為結(jié)束三十年戰(zhàn)爭而簽訂的《威斯特伐利亞和約》標志著近代國家的誕生。它第一次以多邊條約的形式確認了所有與會國的獨立與法律上的平等,概念正式應用到國際法領域中。18-19世紀,在反對歐洲封建統(tǒng)治和反對他國干涉的斗爭中,歐美國家學者的著述和政府文件都強調(diào)了國家的原則。20世紀,國家在反對武裝干涉、維護民族自決和促進國際友好合作中發(fā)展為國際法的一項基本原則,主要表現(xiàn)在1919年《國際聯(lián)盟盟約》和1945年《聯(lián)合國》對國家原則的確認和強化,該原則確認各國有權(quán)決定其政治、經(jīng)濟、社會和文化制度,保證各國處理其國內(nèi)外事務的獨立自主,禁止外來的侵略和干涉,尊重各國政治獨立、和經(jīng)濟權(quán)益。
二、不干涉內(nèi)政原則的含義
(一)內(nèi)政的含義與范圍
內(nèi)政的概念最早出現(xiàn)在1793年法國憲法中,該憲法第119條規(guī)定,“法國人民決不干涉別國的政治,他們也不容許別國干涉自己的政治”1945年《聯(lián)合國》對內(nèi)政的表述是:“本質(zhì)上屬于任何國內(nèi)管轄之事件”,該表述后經(jīng)1965年《關于各國內(nèi)政不容干涉及其獨立與之保護宣言》、1970年《國際法原則宣言》以及1981年《不容干涉和干預別國內(nèi)政宣言》等國際文件的確認和沿用,成為權(quán)威的表述。一些國家在某些公開的國際場合對“內(nèi)政”的解釋也類似于《聯(lián)合國》的解釋。
但何為“在本質(zhì)上屬于任何國家國內(nèi)管轄之事件”,國內(nèi)外未有一個公認的確切說法。正如阿庫斯特在《現(xiàn)代國際法概論》中指出的那樣:聯(lián)合國中對內(nèi)政解釋引起的爭論比的任何其他規(guī)定都更多,但是,在實踐中,這一條的解釋迄今始終是不確定的。為什么對內(nèi)政的解釋始終是不確定的呢?有學者認為原因有三個:(1)內(nèi)政的范圍不斷發(fā)生變化,這樣給內(nèi)政下定義比較困難;(2)各個國家由于社會制度、國家利益不同對內(nèi)政的解釋也就不同。
國際法上的內(nèi)政不是一個地理概念,判斷一個行為是否屬于一國內(nèi)政,其標準是既要符合國內(nèi)法,更要符合國際法及條約規(guī)定的應履行的國際義務,二者都符合,尤其是在不違反國際法及條約規(guī)定的應履行的國際義務的前提下,才是本質(zhì)上屬于任何國家國內(nèi)管轄之事件,只符合國內(nèi)法,而不符合國際法及國際條約規(guī)定的應履行的國際義務的行為,就不是內(nèi)政。
必須指出,內(nèi)政的范圍不是固定不變的,它是隨著國際關系的變化及國際法的發(fā)展而不斷變化及發(fā)展的。
(二)“干涉”的界定
實際上,在國內(nèi)外許多國際法學者的著作當中,對干涉正式進行界定的并不多見,而且至今還沒有取得比較一致的意見,這恰恰從一個側(cè)面折射出國際法界定干涉的困難。
不干涉內(nèi)政原則的精華即禁止干涉的主體是國家和國家集團,包括聯(lián)合國及其所轄機構(gòu);禁止干涉的范圍是內(nèi)政、外交事務和各國選擇其政治、經(jīng)濟、社會、文化制度的權(quán)利;禁止干涉的方式是武力、經(jīng)濟、政治等措施。從國際法上對不干涉內(nèi)政原則的界定,可以看出國際法上不干涉內(nèi)政原則有兩層意思:1.是對于在本質(zhì)上屬于一國國內(nèi)管轄之事件,別國或國際組織不能列入議事日程,也就是說不能討論;2.是對于在本質(zhì)上屬于一國國內(nèi)管轄之事件別國或國際組織無權(quán)介入。
三、不干涉原則在全球化時代遭遇的挑戰(zhàn)
全球化的直接結(jié)果是使整個世界更緊密地聯(lián)系在一起,形成了一個各國利益相關體,使得原本屬于一國內(nèi)政的事項變?yōu)閲H共同關心事項,如在人權(quán)、關稅、匯率、反恐、禁毒、網(wǎng)絡、環(huán)境、能源、疾病預防和懲治犯罪等,在全球化的作用下,其范圍和影響都是世界性的,在全球化時代“集體利益,就是國家利益”。對于上述任何關涉全球利益的問題的解決需要國際社會的協(xié)調(diào)合作,而合作的形式就是簽訂雙邊的或多邊的條約,明確彼此的義務和責任,這又使得本屬國家內(nèi)政問題變成了國際問題。
四、結(jié)語
國家是現(xiàn)代國際法的基石,即使是在全球化的背景下,概念和不干涉內(nèi)政原則仍然是國內(nèi)政治和國際政治得以維系的核心價值。
1981年聯(lián)合國大會通過的《不容干涉和干預別國內(nèi)政宣言》更是強調(diào)該原則“對維護國際和平與安全和實現(xiàn)《》的宗旨和原則都最為重要。”可見,和其他國際法律文件對國家內(nèi)政的維護是明確的和一貫的,它沒有也不可能為任何國家或國家集團干涉他國內(nèi)政提供法律依據(jù)。在全球化時代的國際關系中,切實遵循不干涉內(nèi)政原則,既是維護世界和平與安全的保障,又是發(fā)展國際合作的基礎。[論*文*網(wǎng)]
注釋:
[1]賀鑒.“人道主義干涉”對國際法基本原則的沖擊.河北法學.2006(11).
[2]李伯軍.論國際法上界定“干涉”存在的問題—以《聯(lián)合國》為視角.湘潭大學學報(哲學社會科學版).2007(7).
[3]阿庫斯特.現(xiàn)代國際法概論.中國社會科學出版社.1981年版.第281頁.
[4]王慶海,張藍圖.國際法上的內(nèi)政及不干涉內(nèi)政原則新論.吉林大學社會科學學報.2001(7).
[5]殷仁勝,李國際.挑戰(zhàn)與對策:全球化時代的不干涉內(nèi)政原則.全球視野理論月刊.2007(2).
一、國際電子商務概述
(一)國際電子商務的含義
電子商務是指以互聯(lián)網(wǎng)為基礎,買賣雙方不謀面地完成銷售、購物、消費、支付等行為的一種新型商業(yè)運營模式。而國際電子商務的運營可以跨越國界,實現(xiàn)不同國家之間產(chǎn)品服務的交換和流通。隨著國家之間交往的不斷深入,國際電子商務成為國際貿(mào)易發(fā)展的一種必然趨勢。
(二)國際電子商務的特點
1.流程電子化和數(shù)字化國際電子商務主要是通過互聯(lián)網(wǎng)為依托進行貿(mào)易往來,貿(mào)易雙方通過協(xié)議進行數(shù)據(jù)信息的傳輸和貿(mào)易的自動化處理,簽訂合同和相關的交易文件也主要體現(xiàn)為電子單據(jù)。買賣雙方可使用標準化、電子化的合同、保險單等,改變了傳統(tǒng)的面對面交易及紙質(zhì)文件交流的模式。交易流程更加趨向于電子化和數(shù)字化,在節(jié)約交易成本的同時也縮短了單據(jù)傳輸?shù)臅r間。隨著數(shù)字化平臺的構(gòu)建,這種貿(mào)易方式更加適應世界信息時代的經(jīng)濟發(fā)展趨勢。2.實時性和交互性電子商務是通過網(wǎng)絡來進行信息的傳輸和交互,通過實時數(shù)據(jù)連接實現(xiàn)貿(mào)易雙方對交易的有效控制和掌握,且隨著電子商務的發(fā)展,這種數(shù)據(jù)交換形式正在逐漸向著標準化方向發(fā)展。通過互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)傳輸模式,在一定程度上保證了貿(mào)易雙方同供應鏈之間進行有效的協(xié)調(diào),縮短交易時間,提高效率,通過網(wǎng)絡隨時跟進交易狀態(tài)。3.開放性和無地域性國際電子商務消除了傳統(tǒng)商務中地域和國家的界限,解決了部分跨境服務中存在的成本和效率問題。隨著信息技術(shù)的發(fā)展,人們借助網(wǎng)絡通過各種移動終端設備可以在世界各地尋找到適合自身的產(chǎn)品或客戶資源等,滿足購物和經(jīng)濟貿(mào)易需求。國際貿(mào)易不再僅僅依賴于實體店鋪,商家和消費者能夠通過網(wǎng)絡進行及時的交流與溝通,反饋商品情況,做好售后服務等一系列相關問題。交易成本降低的同時促進了商家銷售范圍的擴大,這種貿(mào)易的無國界性也順應了消費者的需求。
二、國際電子商務的發(fā)展現(xiàn)狀
隨著科技的進步,互聯(lián)網(wǎng)使用人數(shù)正呈現(xiàn)極速增長。2016年,全球的互聯(lián)網(wǎng)用戶已超過30億。根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)信息中心(CNNIC)的數(shù)據(jù)顯示,到16年底我國的網(wǎng)民人數(shù)也已達7.31億,可謂是進入到了全民互聯(lián)網(wǎng)時代。在互聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展的影響下,國際商業(yè)模式和支付方式也逐漸由線下轉(zhuǎn)為線上。從美國的Amazon、Ebay、PayPal,再到中國的淘寶、京東、支付寶,電子商務在全球范圍內(nèi)迅速發(fā)展。目前我國電子商務的類型主要包括以淘寶為龍頭的C2C(客戶到客戶)模式,以京東為領航的B2C(企業(yè)到客戶)模式,以阿里巴巴為代表的B2B(企業(yè)到企業(yè))模式,以及近年來逐漸興起的通過線上購買帶動線下經(jīng)營的O2O(離線消費)模式。消費者從國內(nèi)外的電子網(wǎng)站上購買所需物品,也即是近些年興起的“海淘”。國際電子商務促進了我國國際貿(mào)易的發(fā)展。我國同外國的商戶通過互聯(lián)網(wǎng)溝通、談判、訂貨,利用電子數(shù)據(jù)文件進行商品的報關、商檢、保險、運輸、結(jié)匯等,減少了人力、物力和時間的消耗,節(jié)省了流通成本和交易費用。
三、國際電子商務方面的立法
(一)國際社會關于電子商務的立法
聯(lián)合國國際貿(mào)易法委員會早在1996年就頒布了《電子商務示范法》,該法規(guī)定了電子商務的基本法律問題比如數(shù)據(jù)電文的適用及傳輸、運輸合同及電子單證的效力等,是世界上第一部電子商務方面的統(tǒng)一法規(guī)和法律范本;2001年又頒布了規(guī)范電子簽字適用范圍及相關行為的《電子簽字示范法》,從法律方面認可和明確了電子簽字的效力。此外,還有《電訊貿(mào)易資料交換實施統(tǒng)一規(guī)則》、《聯(lián)合國行政、商業(yè)、運輸電子資料交換規(guī)則》等,國際社會的立法為世界各國的電子商務立法提供了指導。
(二)美國電子商務方面的立法
美國是早期著手電子商務立法的國家,1999年在統(tǒng)一商法典的基礎上,由美國統(tǒng)一州法委員會通過了《美國統(tǒng)一計算機信息交易法》,是美國第一部調(diào)整電子商務的法律規(guī)則,規(guī)范了信息權(quán)、網(wǎng)絡格式合同等內(nèi)容。此后,又頒布了《電子簽名法》,該法適用于國際貿(mào)易中的電子簽名、合同和記錄,規(guī)定了同意條款,即在B2C模式電子簽名要在消費者同意的基礎上才具備法律效力。
(三)歐盟的電子商務立法
歐洲議會頒布的《電子簽名指令》和《電子商務指令》規(guī)范了電子商務的市場、服務提供者的責任、電子交易的內(nèi)容等內(nèi)容,是調(diào)整歐盟國家電子商務的基本法律,對所有歐盟成員國具有約束力。
(四)新加坡的電子商務立法
新加坡在1998年出臺了《電子商務法》,規(guī)定了電子簽名、電子合同的效力以及服務提供者的責任,其中在電子簽名方面詳細地規(guī)定了電子簽名的技術(shù)、使用者以及認證機構(gòu)的責任等。在網(wǎng)絡服務提供者的責任方面,也與國際社會類似,規(guī)定了網(wǎng)絡服務提供者不用承擔因第三方利用網(wǎng)絡系統(tǒng)傳播違法或侵權(quán)信息的責任。在電子簽名的認證方面,一方面規(guī)定了電子簽名的一般效力,適用于以任何技術(shù)為基礎的電子簽名;另一方面,又對以公共密匙技術(shù)為基礎的電子簽名作出了特別規(guī)定,并建立了配套認證機制。
(五)我國的立法現(xiàn)狀
目前我國還沒有頒布一部獨立的電子商務法,關于電子商務的相關立法首先體現(xiàn)在《合同法》的相關條款中,比如第十一條認定了數(shù)據(jù)電文是合同的有效形式之一;第十六條和第二十六條規(guī)定的電子合同生效的時間,承諾的生效時間和合同成立的地點等。除此之外,我國在2004年通過了《電子簽名法》,明確了數(shù)據(jù)電文及電子簽名的含義、適用范圍、效力等內(nèi)容。
四、國際電子商務相關的法律問題
(一)關于電子簽名
國際電子商務的特點之一就是流程電子化和數(shù)字化,交易雙方可以通過不謀面的方式進行合作和交易,傳統(tǒng)的紙質(zhì)合同及簽名方式已不適用。因此,在電子商務中需要通過電子簽名來確認交易雙方的身份,明確要約與承諾以及合同的內(nèi)容,以及違約責任的承擔。1.電子簽名的含義電子簽名又稱為電子印章,是包含、附加在某一數(shù)據(jù)電文中或邏輯上與數(shù)據(jù)電文相關,通過相關技術(shù)對電子文件進行電子形式的簽名,用于識別與數(shù)據(jù)電文相關的簽名人的身份,以及相關電子文件內(nèi)容是否為當事人認可。電子簽名的類別大致分為圖像,密碼口令,生物技術(shù)三種。圖像形式指手寫簽名的數(shù)字化圖像,密碼口令主要指向簽名人發(fā)出證實身份的口令,生物技術(shù)則主要指采用特定生物技術(shù)識別工具對簽名人進行辨別。2.電子簽名的特點電子簽名作為一種新的簽名方式,具有以下幾個特點:首先,電子簽名具有非直觀性,僅通過表現(xiàn)為特定代碼與特定人相聯(lián)系來反映簽字人的認可,并不是親筆簽名;其次,具有較強專業(yè)性,需要計算機系統(tǒng)通過數(shù)據(jù)來比較認定,鑒定相對復雜;除此之外,還具有風險性,開放的網(wǎng)絡容易受到黑客及病毒的攻擊,容易出現(xiàn)代碼信息被盜或泄露,存在一定的安全風險。3.電子簽名的效力及認證我國目前調(diào)整規(guī)范電子簽名的法律依據(jù)主要是《電子簽名法》。該法第三條規(guī)定了“當事人約定使用電子簽名、數(shù)據(jù)電文的文書,不得僅因為其采用電子簽名、數(shù)據(jù)電文的形式而否定其法律效力”;第十四條明確了“可靠的電子簽名與手寫簽名或者蓋章具有同等的法律效力”。因此,電子商務交易的當事人一旦以合法的方式簽署電子簽名,意味著承認自己是數(shù)據(jù)電子的發(fā)送人和文件的簽署人,認可并證實了數(shù)據(jù)電子的內(nèi)容。在出現(xiàn)交易糾紛時,電子簽名可以做為法律證據(jù)。電子簽名是否認證,一般由當事人協(xié)商決定。如需認證,則由依法設立的第三方認證機構(gòu)提供認證服務。但認證機構(gòu)作為電子簽名的認證主體存在的一定的問題,比如認證主體的資質(zhì),目前電子簽名的認證機構(gòu)主要分為政府機關引導的省市認證機構(gòu)、行業(yè)認證機構(gòu)、商業(yè)認證機構(gòu)這幾類,并不能明確其是否符合法律規(guī)定的市場準入條件;其次,在可信度方面,認證機構(gòu)是一種市場化的企業(yè)法人,具有一定的趨利性,這使其出具的鑒定意見在某種程度上缺乏客觀性和可靠性。為了防止認證機構(gòu)對鑒定弄虛作假,《電子簽名法》規(guī)定了如果因認證機構(gòu)的過錯未向認證申請方提供真實準確的信息時而給交易方造成損失的,需要承擔賠償責任。此外,在電子認證服務機構(gòu)的審批上,《電子簽名法》中規(guī)定電子認證服務許可的實施機關為國務院信息產(chǎn)業(yè)主管部門,并明確了從事電子簽名認證服務機構(gòu)應當具備的條件。
(二)關于第三方支付
1.第三方支付的含義指以電子設備及網(wǎng)絡為媒介所進行的,由具備一定實力和信譽保障的第三方機構(gòu)提供的交易支付平臺。傳統(tǒng)支付模式一般即時性直接支付,是在合同訂立后交易雙方一手交錢一手交貨來同時履行,或者是按照雙方合同約定的履行順序進行支付。在電子商務中,雙方的交易過程是在虛擬的網(wǎng)絡下完成的,買賣雙方的身份都具有一定的隱蔽性。在買賣雙方缺乏信任保障的情況下,出現(xiàn)了第三方支付平臺,由第三方提供交易安全服務。買方選購商品后,使用獨立的第三方平臺提供的支付賬戶進行付款,并由第三方通知賣家發(fā)貨,買方收到貨物后驗收完畢,通知第三方將價款支付給賣方,從而完成交易;買方收到貨物后發(fā)現(xiàn)賣方違約,可以拒絕通知第三方進行付款。2.第三方支付的優(yōu)勢首先,相對于普通的支付方式,第三方支付可以簡化付款流程,支付平臺與銀行合作,可以降低商家和銀行的運營成本;此外,第三方支付能夠?qū)灰琢鞒谈櫽涗?,對交易雙方進行約束和監(jiān)督,保障貨物質(zhì)量、交易誠信、退換要求等環(huán)節(jié)。對于消費者而言,使用第三方支付進行付款方便快捷。第三方支付的出現(xiàn)很大程度上解決了支付信用問題,促進了國際電子商務的發(fā)展。3.第三方支付存在的問題(1)在第三方支付活動中,消費者在使用支付平臺時往往需要網(wǎng)上注冊個人信息與支付賬號綁定,注冊內(nèi)容常常包含個人身份證件信息和銀行賬戶信息。由于互聯(lián)網(wǎng)本身的開放性,電子交易的信息在互聯(lián)網(wǎng)上容易被竊取、破壞和篡改,也會發(fā)生網(wǎng)絡病毒破壞計算機系統(tǒng)等情形,導致消費者個人或銀行賬戶信息被泄露和盜取。(2)在美國,PayPal被界定為是中介機構(gòu),而我國第三方支付企業(yè)的法律地位尚沒有明確,從事的業(yè)務介于網(wǎng)絡運營和金融服務之間,這樣會帶來一系列問題比如準入資質(zhì)、業(yè)務范圍、部門監(jiān)管等。需要通過立法明確第三方支付平臺的法律性質(zhì)。(3)在第三方支付平臺模式中,還涉及到資金安全和支付風險問題。交易的資金在過程中是存儲在第三方的銀行賬戶中,資金的龐大使得第三方支付平臺本身信用風險指數(shù)加大。支付平臺中有大量資金沉淀,如果缺乏有效的流動性管理,則可能引發(fā)支付風險。4.第三方支付平臺的法律監(jiān)管在第三方支付方面,我國出臺的文件主要有《支付清算管理辦法》、《電子支付指引》等,同時明確由中國人民銀行對第三方支付進行監(jiān)督管理,提出未經(jīng)人民銀行審批所有機構(gòu)和自然人都不得從事支付業(yè)務。2010年中國人民銀行出臺的《非金融機構(gòu)支付服務管理辦法》第24條明確,支付機構(gòu)接受的客戶備付金不屬于支付機構(gòu)的自有財產(chǎn)。支付機構(gòu)只能根據(jù)客戶發(fā)起的支付指令轉(zhuǎn)移備付金。禁止支付機構(gòu)以任何形式挪用客戶備付金;第26條規(guī)定,支付機構(gòu)接受客戶備付金的,應當在商業(yè)銀行開立備付金專用存款賬戶存放備付金。這也第一次在立法中明確沉淀資金的所有權(quán)屬于客戶,而非第三方支付機構(gòu)。
五、國際電子商務發(fā)展的立法建議
一是立足于我國國情,與國際先進立法接軌。國際電子商務本身具有無國界性和全球性,立法上要多參照國際慣例。要隨時跟進電子商務的發(fā)展趨勢,在電子商務立法的過程中不斷完善,聯(lián)合國從1984年開始著手有關電子商務立法,先后提出了“自動數(shù)據(jù)處理的法律問題”、“對利用電子方法訂立合同所涉法律問題的初步研究”、“電子數(shù)據(jù)交換所涉法律問題可能的統(tǒng)一規(guī)則提綱”等報告,最終出臺了《電子商務示范法》和《電子簽名統(tǒng)一規(guī)則》。二是我國雖然已制定了《電子簽名法》,但對于電子簽名認證機構(gòu)的資質(zhì)及相關問題的規(guī)定上還有所欠缺,應出臺相應的司法解釋,配套法規(guī)等,指導司法實踐活動,使《電子簽名法》與整個行業(yè)的法律法規(guī)相互銜接,健全我國信用服務體系。三是在第三方支付平臺方面,由于當前人民銀行是第三方支付的監(jiān)管方,大部分政策、法規(guī)的制定和完善也是由人民銀行起草,所以可以加強國際聯(lián)系如歐盟中央銀行、美國聯(lián)邦存款機構(gòu)等。立法上可以從嚴格支付機構(gòu)準入條件入手,對機構(gòu)內(nèi)控制度提出具體要求,彌補現(xiàn)行立法上的不足,建立完善的電子支付的規(guī)則,更多涵蓋電子支付的風險與安全問題,同時對支付合同中的消費者權(quán)益保障條款等方面進行明文規(guī)定,保障消費者自身合法利益。
六、結(jié)論
關鍵詞:合同法 國際商事仲裁 訴訟實體法
一、國際商事仲裁法律適用的復雜性
國際民事訴訟中法律適用相對簡單,即按照法院地的沖突規(guī)范確定所適用的實體法。而在國際商事仲裁中,當事人則可以自主地選擇程序法、沖突法與實體法,導致了其適用的復雜性。一個國際商事仲裁案件通常面臨仲裁協(xié)議、仲裁程序的法律適用問題,以及仲裁實體法的適用這一核心問題。
在一起仲裁案件的審理中,適用的法律既可以是同一國家的法律,也可以是分屬不同國家的法律,并且國際商事仲裁法律適用的立法規(guī)定也非常分散,這就使得國際商事仲裁的法律適用比國際民事訴訟的法律適用更加復雜和多變。
二、國際民事訴訟與國際商事仲裁實體法適用的主要區(qū)別
從法律上看,訴訟與仲裁在管轄權(quán)、法律適用、判決或裁決的承認與執(zhí)行等方面存在著明顯的區(qū)別,其中法律適用的區(qū)別存在于以下幾方面:
1、規(guī)范準據(jù)法的法律載體不同
在國際民事訴訟中準據(jù)法由各國的國際私法加以規(guī)范,而在國際商事仲裁中,準據(jù)法通常是由仲裁法,或是仲裁機構(gòu)的仲裁規(guī)則規(guī)定的。
2、確定準據(jù)法的法律原則不同
各國在訴訟中確定準據(jù)法的原則大致相同,通常都以意思自治為主,以最密切聯(lián)系為輔。而國際商事仲裁中實體法的適用則異常復雜,主要的情形有依照意思自治原則或沖突法規(guī)范確定準據(jù)法、適用國內(nèi)實體法、適用國際法等非國內(nèi)法規(guī)則這幾種形式。
除此以外,本文著重分析適用非法律標準這一方式。在一些特定的案件中會出現(xiàn)適用非法律標準作為仲裁的依據(jù),這也集中體現(xiàn)了當事人意思自治這一仲裁制度本質(zhì)屬性。
(1)合同條款
在一些合同爭議中,仲裁庭并不考慮爭議適用的實體法,而是以當事人意思表示一致的合同的特定條款為標準評判爭議?!堵?lián)合國國際貿(mào)易法委員會仲裁規(guī)則》第33條等一些重要的國際公約以及一些國家的仲裁立法中均有類似的規(guī)定。
(2)公平善意
在國際商事仲裁實踐中,仲裁庭經(jīng)雙方當事人授權(quán),在認為適用法律規(guī)則可能會導致不公的情形下,可依照公平善意原則作出對當事人雙方有約束力的裁決。這種仲裁方式也為許多國際公約、國內(nèi)立法和國際常設仲裁規(guī)則所承認。
3、適用意思自治原則的不同
不論國際民事訴訟還是商事仲裁均將意思自治原則作為確定實體法的一項基本準則,但是兩者適用該原則時的范圍以及按其選擇的法律并不相同。
在國際民事訴訟中,意思自治原則僅適用于合同之債領域,當事人根據(jù)意思自治原則選擇的法律通常是特定的國內(nèi)法。而在國際商事仲裁這一更具自主性的解決爭議的方法中,意思自治原則的適用空間則更為廣闊,當事人選擇的法律也遠遠超出實體法和沖突法的范圍。這種選擇不僅限于特定的國內(nèi)法體系,還可以擴展到非國內(nèi)法的體系。甚至如前所述,適用合同條款、公平善良原則等非法律標準的可能性也是存在的。
三、關于《合同法》第126條第2款是否必須適用于國際商事仲裁的探討
在了解了國際商事仲裁法律適用的復雜性以及其與國際民事訴訟法律適用的區(qū)別的基礎上,本文繼續(xù)探討我國《合同法》第126條第2款是否必須適用于國際商事仲裁的問題。該條款規(guī)定:在中國境內(nèi)履行的中外合資經(jīng)營企業(yè)合同、中外合作經(jīng)營企業(yè)合同、中外合作勘探開發(fā)自然資源合同適用中國法律。一些學者認為這一條款適用于國際商事仲裁,理由是該條款為中國法律的強制性規(guī)定。然而基于以上所作的論述,筆者認為在國際民事訴訟中本條款須強制適用,但對于國際商事仲裁是否同樣必須適用的問題值得做出如下的討論。
1、本條款是否一定適用于國際商事仲裁
主張本條款適用于國際商事仲裁中的主要依據(jù)是其屬于中國的強行法。但是筆者認為在仲裁中是否必須適用強行法規(guī)則是不確定的。眾所周知,仲裁機構(gòu)與法院的管轄權(quán)來源是不同的,仲裁機構(gòu)的管轄權(quán)源于當事人間的協(xié)議而非法律,仲裁員也主要是對當事人和國際商事交易負責而并不是對任何國家的國內(nèi)法負責。故而此款規(guī)定并不一定強行適用于商事仲裁。并且仲裁庭出于公平合理的考慮,繞開強行法規(guī)則而適用更合理的法律規(guī)則在國際商事仲裁實踐中也是不乏先例的。
2、適用本條款有悖于當代國際商事仲裁的發(fā)展趨勢
在中國商事仲裁日益走向國際化的今天,三類合同在國際商事仲裁中強制適用中國法也有悖于當代國際商事仲裁制度的發(fā)展趨勢。
在實踐中,國際商事仲裁實體法的適用無需受制于仲裁地法律已得到廣泛的認同,并且在國際商事仲裁中,當事人選擇這種方式的初衷就是不愿受到過多的法律制約。然而在解決三類合同爭議的各個環(huán)節(jié)中,實體法的適用直接決定了當事人的命運,假如國際商事仲裁實體法的適用與國際民事訴訟實體法的適用毫無不同,那么仲裁與訴訟的區(qū)別在此便不甚明顯了。因此,在國際商事仲裁中強制適用《合同法》第126條第2款的規(guī)定與仲裁制度的性質(zhì)及當事人的初衷并不相符。
參考文獻:
[1]朱克鵬《國際商事仲裁的法律適用》,法律出版社1999年4月出版。
[2]韓健《現(xiàn)代國際商事仲裁法的理論與實踐》,法律出版社2000年修訂版。
[3]高菲《談談仲裁案件的法律適用》,載《仲裁與法律通訊》1998年2月,第27頁。
【關鍵詞】商業(yè)秘密財產(chǎn)權(quán)理論合同法理論法律保護
一、現(xiàn)行商業(yè)秘密法律保護中存在的主要問題
(一)民法保護的不足
1.商業(yè)秘密的民法保護理論研究匱乏
法律理論的作用在于指導法律體系的建立,是法律體系不斷發(fā)展完善的基礎。到目前為止我國并沒有形成清晰合理的商業(yè)秘密法律保護理論,僅可以在規(guī)范商業(yè)秘密權(quán)的法條中找到相關理論的雛形。這不僅使商業(yè)秘密在民事法律中的地位難以得到明確,也使得民事法律針對侵犯商業(yè)秘密行為設計相關制度時缺乏理論依據(jù)。商業(yè)秘密的民事法律保護制度不健全。
筆者認為,商業(yè)秘密作為一項有財產(chǎn)權(quán)屬性的權(quán)利,應歸屬于知識產(chǎn)權(quán)范疇,在我國的民事法律制度中,盡管對無形的智力成果有與之相對應的知識產(chǎn)權(quán)制度來保護,但在知識產(chǎn)權(quán)的相關規(guī)定中并沒有具體詳細的相關制度保護商業(yè)秘密。此外,司法實踐中,當商業(yè)秘密受到侵犯時,通常根據(jù)《民法通則》規(guī)定“公民、法人的著作權(quán)(版權(quán))、專利權(quán)、商標專用權(quán)、發(fā)現(xiàn)權(quán)、發(fā)明權(quán)和其他科技成果受到竊取、篡改、假冒等侵害時,有權(quán)要求停止侵害、消除影響、賠償損失”,將商業(yè)秘密歸屬于其他科技成果來適用該條款,以要求侵權(quán)人承擔停止侵害、消除影響、賠償損失的民事責任,顯然,這種籠統(tǒng)的規(guī)定并不利于保護商業(yè)秘密權(quán)利人的合法權(quán)利。
(二)刑法保護的不足
1.罪名規(guī)定過于籠統(tǒng),罪刑不相適應
從罪名來看,侵犯商業(yè)秘密罪在我國是作為一個具體的罪名來規(guī)定的。然而在我國的司法實踐當中侵犯商業(yè)秘密的行為多種多樣,若對侵犯商業(yè)秘密的行為人主體身份、犯罪意圖、具體侵權(quán)方式及社會危害性不加區(qū)分,一律定侵犯商業(yè)秘密罪,不僅有違罪名設置的基本原則,也有礙于司法實務部門制裁侵犯商業(yè)秘密的罪行。而且如此規(guī)定其實也是將各種性質(zhì)、危害性不同的行為、不同的主體以同一層次的危害性程度平行規(guī)定在一起,適用相同的刑罰處罰,這有違法律的公平正義,違反了罪刑相適應原則。關于重大損失的規(guī)定模糊。
從刑法理論上來看,本罪是結(jié)果犯,造成重大損失是認定侵犯商業(yè)秘密罪的重要構(gòu)成要件,是區(qū)分罪與非罪的關鍵。然而在我國,認定重大損失的具體標準的司法解釋尚未出臺,又對商業(yè)秘密的價值評估存在較大的彈性,因此導致在司法實踐中對損害的量化工作操作性不強。
(三)競爭法保護的不足
1.侵犯商業(yè)秘密的責任主體范圍狹窄
根據(jù)我國《反不正當競爭法》的規(guī)定:本法所稱的不正當競爭,是指經(jīng)營者違反本法的規(guī)定,損害其他經(jīng)營者的合法權(quán)益,擾亂社會經(jīng)濟秩序的行為。本法所稱經(jīng)營者,是指從事商品經(jīng)營或者盈利的法人,其他經(jīng)濟組織和個人。很顯然,這就把侵權(quán)責任主體限制在了經(jīng)營者的范圍,給人民法院在處理非經(jīng)營者侵犯商業(yè)秘密是否受競爭法保護問題時帶來適用法律上的困難。商業(yè)秘密保護范圍的規(guī)定過于原則性
我國《反不正當競爭法》明確規(guī)定了商業(yè)秘密的概念及表現(xiàn)形式,但法律所保護的商業(yè)秘密究竟包括哪些內(nèi)容,保護范圍究竟有多寬,法律并沒有作任何詳細的規(guī)定。其次,我國《反不正當競爭法》關于侵權(quán)方式的規(guī)定采取完全列舉式,這等于將其他侵權(quán)方式排除在外。由于缺乏具體的可操作性規(guī)定,影響了法律執(zhí)行的效力,這種立法上的不完備在很大程度上影響了對商業(yè)秘密的有效保護。
二、完善我國商業(yè)秘密的法律保護
(一)完善商業(yè)秘密的民法保護
1.理清商業(yè)秘密法律保護理論
國際上關于商業(yè)秘密的民法保護理論概括起來大致有三種:財產(chǎn)權(quán)理論,即商業(yè)秘密權(quán)的對世性,任何人不得以非法手段侵犯權(quán)利人對商業(yè)秘密所享有的絕對權(quán)利;合同法理論,即相對人基于雙方約定或默示的保密義務而對權(quán)利人承擔不得非法利用商業(yè)秘密的責任;侵權(quán)法理論,即是基于合同默示義務而發(fā)展起來的,它認為商業(yè)秘密權(quán)人享有一種特定的對違反法定一般善意義務行為的請求權(quán);我國《反不正當競爭法》關于禁止侵犯商業(yè)秘密行為類型的規(guī)定就在一定程度上反映了商業(yè)秘密法律保護的財產(chǎn)權(quán)理論和合同法理論。商業(yè)秘密權(quán)首先作為一項有財產(chǎn)權(quán)屬性的權(quán)利,因此在建立對商業(yè)秘密法律保護的理論基礎時應當首選財產(chǎn)權(quán)理論。但是由于財產(chǎn)權(quán)理論對商業(yè)秘密的秘密性要求很高,造成了權(quán)利保護范圍狹窄和權(quán)利人舉證較困難等問題。因此有必要采用其他的理論來彌補財產(chǎn)權(quán)理論的不足。合同法理論恰好能夠滿足對一些秘密性較低的保密信息保護的要求,這主要是由合同的相對性所決定的。至此,筆者認為應當形成以財產(chǎn)權(quán)理論為主,合同法理論為輔的商業(yè)秘密法律保護理論體系,并以此為基礎建構(gòu)一套完善的商業(yè)秘密民事法律保護制度。明確商業(yè)秘密的民事法律地位,擴大侵犯商業(yè)秘密的民事責任適用范圍。
造成我國侵犯商業(yè)秘密的民事責任適用范圍狹小的主要原因就在于我國關于商業(yè)秘密的保護主要規(guī)定在反不正當競爭法中,進而使該法成為侵犯商業(yè)秘密行為承當法律責任的主要依據(jù)。因此,有必要通過規(guī)范性法律文件明確商業(yè)秘密在民事法律中的地位,正式確立商業(yè)秘密權(quán)。只有這樣才能使權(quán)利人不僅可以在損害實際發(fā)生時請求停止侵害、消除影響、恢復名譽、賠禮道歉、賠償損失,而且可以在損害即將發(fā)生時選擇事先救濟,請求消除危險;也可以要求侵權(quán)人返還記載有商業(yè)秘密的有形載體文件、圖紙等;還可以根據(jù)事先的合同約定直接要求對方支付違約金。
(二)完善商業(yè)秘密的刑法保護
西方各國均將侵犯商業(yè)秘密罪作為類罪加以規(guī)定,結(jié)合我國實際情況,筆者認為應將侵犯商業(yè)秘密罪分別設立竊取商業(yè)秘密罪、泄露商業(yè)秘密罪、侵占商業(yè)秘密罪和以其他不正當手段獲取商業(yè)秘密罪等四個罪名為妥。其次,為實現(xiàn)罪刑相適原則,法律應采取明示的立法方式,依據(jù)行為性質(zhì)不同、主體身份不同和社會危害性不同,要求犯罪人承擔不同的刑事法律責任。最后,法律還應通過司法解釋明確細化重大損失的規(guī)定以增強其可操作性。
(三)完善商業(yè)秘密的競爭法保護
就競爭法而然,首先應擴大侵犯商業(yè)秘密的責任主體,因為任何人都有可能成為侵犯商業(yè)秘密的主體,包括政府及其所屬的部門。侵犯商業(yè)秘密行為發(fā)生時,只有將責任主體圈定,才能通過其承擔相應的法律責任來維護權(quán)利人的合法利益。其次法律對侵犯商業(yè)秘密的行為進行立法時還應采用列舉式和概括式的立法模式。例如,對確定什么是商業(yè)秘密時,除了相關法律的明文規(guī)定外,還可通過商業(yè)秘密的四大法律特征來判定是否屬于商業(yè)秘密;再如,在對侵犯商業(yè)秘密的行為進行判斷時,除了法律明確規(guī)定的四類情況外,還可通過當事人自愿作出的約定來判斷等等。
參考文獻:
[1]李曉明,辛軍.對商業(yè)秘密的再研究[J].法學,2002,(6):30-36.
關鍵詞:意思自治原則;人文精神;法律適用
一、國際私法上的意思自治的淵源與理論基礎
意思自治原則是確定合同準據(jù)法最基本的理論和首要原則。國際私法上的意思自治學說首先由16世紀法國著名法學家杜摩蘭提出,歷經(jīng)了學說-原則-立法三階段,被不同國家的學者補充完善。16世紀法國長期處于法律不統(tǒng)一的狀態(tài),對商業(yè)的發(fā)展極為不利,迫切需要改革。杜摩蘭順應這種形勢,他在《巴黎習慣法評述》一書中提出,在合同關系中應該把當事人雙方都愿意讓自己的合同受其支配這一習慣法適用于合同,來決定合同的成立和效力問題。1525年他在回答夫妻財產(chǎn)關系適用夫妻共同住所地法時,使用了"應和當事人默示或可能的意向相符合"的表達。自此,意思自治的學說首次被提出。而意思自治從一種學說確立為一個原則,是在19世紀孟西尼的《論國籍是國際法的基礎》,孟西尼在三大原則中闡述了意思自治原則,并且在他的推動下,1865年的《意大利民法典》率先把意思自治原則作為一項法律原則列入法典,并將其提高到合同準據(jù)法首要原則的高度。同年,勞遜訴白蘭特一案,使英國產(chǎn)生第一個采用國際私法上當事人意思自治的判例。本世紀以來,越來越多的國家在立法中吸收了這一理論,一些重要的公約如《羅馬合同公約》、《國際貨物買賣合同法律適用公約》也都確立了意思自治原則在確定合同準據(jù)法中的重要地位。
從上述簡單的歷史回顧中,可以看到意思自治原則的產(chǎn)生及發(fā)展,是一步步的積累過程,它從一國國內(nèi)立法到超越國界,上升為國際私法領域重要的準據(jù)法選擇方法;從最初為了反封建割據(jù)和反法律不統(tǒng)一的目的,演變?yōu)樽鹬貍€人意志的追求。可以說,意思自治原則隨著時代的進步不斷被注入新的內(nèi)涵,筆者不由思考意思自治原則為何能有如此大的兼容性和生命力,跨越國度,引起不同時代、不同國度的國際私法學者們前仆后繼的探索?
誠然,任何一種法學理論產(chǎn)生和發(fā)展都是有其內(nèi)在的因素的。意思自治原則產(chǎn)生并不斷擴展深化的理論根基是其蘊涵的自由主義、人文主義的哲學思想。首先,國際私法意思自治原則的吸收了18、19世紀啟蒙運動時期的自由主義的思想,該思想認為當事人的意圖應該受到尊重,法律對人們的干涉越少越好。其次,意思自治原則并非從"地域"、""為出發(fā)點,而是以當事人為中心,從當事人利益出發(fā)尋找解決法律沖突的辦法。再次,意思自治原則貫穿私法自治的精神,強調(diào)人格獨立,人格平等。
綜上,意思自治原則蘊涵的個人本位的價值取向,是意思自治原則得以在幾個世紀的歷史沉淀中頂住外部種種抨擊,從學說到原則上升到立法層面,并在適用中經(jīng)受洗禮,日趨完善的根本所在。
二、意思自治原則的適用范圍以及在各國的立法實踐
(一)意思自治在合同領域的法律適用問題
在意思自治問題上通常涉及以下幾個方面的問題:
1.當事人選擇法律的時問問題。國際公約和國內(nèi)立法趨勢表明,多數(shù)國家反對對當事人選擇法律的時間加以限制,而允許當事人在合同訂立后選擇法律,甚至以新選擇的法律代替原來所選擇的法律。
2.當事人選擇法律的方式問題。國際上主要有三種作法:第一, 只承認明示選擇,不承認默示選擇,如土耳其、中國等少數(shù)國家。第二,有限度的承認默示選擇,如美國、法國以及1955年《海牙動產(chǎn)買賣公約》等。第三,承認默示選擇,允許法官在審理時推定當事人的意圖,如1980年《羅馬合同公約》、1986年《國際貨物買賣合同法律適用公約》等。
3.當事人選擇法律的范圍問題。其中一個重要問題是當事人所選擇的法律是否包括該國的沖突法。目前大多數(shù)國家的立法和國際公約一般采用否定態(tài)度。因為如果包括沖突法將會產(chǎn)生反致制度,而反致會導致當事人盡管選擇了法律但卻無法預見合同將來的法律后果,失去了當事人意思自治的真正意義。
4.意思自治原則的限制問題。筆者認為,對當事人意思自治的限制是國際私法上意思自治與生俱來的不可分割的部分,正如盧梭所言:"人是生而自由的,但卻無時不在枷鎖之中。"意思自治原則,其實質(zhì)與契約自由一樣,是法律范圍內(nèi)的自由,所以也要受到限制的。從司法實踐來看,英國在Vita Food Products Inc.v.Unus Shipping Co.Ltd.案中,樞密院明確當事人選擇法律必須符合"善意"、"合法",不違背公共政策。上述學說、立法、司法的發(fā)展表明,國際私法的意思自治從一產(chǎn)生就與限制共存,只不過在不同的歷史時期,在不同的國家,對意思自治的限制會隨著當時社會政治經(jīng)濟的需求,或大或少體現(xiàn)著歷史的印記。
(二)意思自治在其他領域的適用范圍
1、意思自治原則擴展適用的原因
20世紀中后期,意思自治原則逐漸向婚姻家庭、姓名、侵權(quán)、財產(chǎn)繼承等領域擴展。原因有:第一,二戰(zhàn)后國際交往日益頻繁,國際民事關系日益復雜,傳統(tǒng)的沖突規(guī)范已無法適應國際私法在新形勢下解決民事法律沖突的需要,各國沖突規(guī)范的立法出現(xiàn)了大量采用雙邊沖突規(guī)范和選擇性沖突規(guī)范對連接點進行"軟化處理"。其次,意思自治原則有助于實現(xiàn)法律公平,體現(xiàn)國家保護弱者的政策取向,也有助于實現(xiàn)法律適用的可預見性、確定性的價值目標。
2、意思自治原則擴展適用的表現(xiàn)
侵權(quán)領域。允許受害者選擇自己認為最有利的法律,以受害人來自己決定何國法律對自己最為有利,更能體現(xiàn)一種正義的立場,達到公平的結(jié)果。荷蘭在1979年對萊茵河污染案中就以判例的形式支持當事人有權(quán)選擇支配侵權(quán)行為責任的法。
婚姻家庭繼承領域。目前許多國家采取了夫妻財產(chǎn)制的準據(jù)法適用當事人意思自治的原則,但有的國家對夫妻選擇的法律做了范圍上的限制,如土耳其1982年頒布的《國際私法和訴訟程序法》第14條規(guī)定,當事人雖可以選擇調(diào)整夫妻財產(chǎn)關系的法律,但只應在他們的住所地法律或他們結(jié)婚時的本國法律中作出選擇。
遺產(chǎn)繼承領域。當事人意思自治原則在遺產(chǎn)繼承中的適用最早可以追溯到19世紀初的拉丁美洲。1988年《死者遺產(chǎn)繼承的準據(jù)法公約》中體現(xiàn)了當事人意思自治原則。公約規(guī)定允許被繼承人生前指定適用于遺產(chǎn)繼承和繼承協(xié)議的法律,并且一般可以用來調(diào)整全部的遺產(chǎn)。
綜上,由于意思自治原則蘊涵的人文精神,折射了尊重當事人的自由意志,強調(diào)個人本位的本質(zhì)特征,符合了民主社會發(fā)展的要求??v觀各國國際私法發(fā)展趨勢,最大限度地保證私權(quán)主體在民商事活動中所享有的意志獨立,擴張意思自治在婚姻家庭、繼承、侵權(quán)等領域的適用,對推進各國人權(quán)和民主法治建設將起到不可忽視的積極作用。
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大家下午好!
為期兩天的第六屆全國藝術(shù)院校院(校)長高峰論壇,馬上就要落下帷幕了,兩天來的工作繁忙而充實,大家辛苦了!我代表主辦方中國文化傳媒集團藝術(shù)教育雜志,向兩天來認真準備、精彩演講的專家學者,向近兩個月來為了論壇的成功舉辦而付出辛勤勞動的論壇組委會全體成員,表示衷心的感謝,正是有了你們的參與、支持和付出,才使本屆論壇得以圓滿成功,才使我們在美麗的春城昆明,留下了一段充滿藝術(shù)氣息的難忘回憶。
由中國文化傳媒集團藝術(shù)教育雜志發(fā)起、全國各級各類藝術(shù)院校積極響應的“全國藝術(shù)院校院(校)長高峰論壇”,到此時此刻,已連續(xù)成功舉辦了六屆,回首過去六年,對藝術(shù)教育來講,我們也看到了諸多令人欣喜的質(zhì)變。而我們的高峰論壇活動,也記錄了發(fā)生這些根本性變化的點滴積累。從這個意義上講,我們的每一份努力和貢獻,都是對我國藝術(shù)教育事業(yè)的努力和貢獻;我們的每一次熱烈的掌聲,都應該送給蒸蒸日上的中國藝術(shù)教育事業(yè)!
從海河之濱――天津師范大學的勝利啟程,到滇池之畔――云南藝術(shù)學院的美麗相聚,我們看到,每屆論壇的主題都和藝術(shù)教育事業(yè)的現(xiàn)實發(fā)展緊密聯(lián)系,參加的院校和專家越來越多,論壇的成果越來越豐富,這項活動已經(jīng)成為藝術(shù)教育領域的一大文化品牌,受到業(yè)內(nèi)人士的廣泛關注。
參加本屆論壇的近200名來自全國百余所知名院校的院長、專家學者,以及國外多所大學的專家學者,在分會場的討論都有精彩的發(fā)言。在論壇的主報告中,仲呈祥先生以“講真話、訴真情、求真理”的學術(shù)態(tài)度,向我們闡釋了藝術(shù)學升格為學科門類對十七屆六中全會所提出的文化自覺、文化自信的呼應。
曹意強先生、周星先生立足藝術(shù)學提升為學科門類的獨特背景,以切中要害的學術(shù)力道,向我們展示了當前藝術(shù)教育領域中“學科體系建設”“學科規(guī)范制定”“學術(shù)邏輯確立”“專業(yè)學科建設”等熱點問題的來龍去脈和發(fā)展態(tài)勢。讓我們更加堅信,藝術(shù)不變,藝術(shù)認知多變,藝術(shù)精神永存。
在昨天下午和今天上午的分論壇報告環(huán)節(jié)中,數(shù)十名專家分為美術(shù)設計、音樂舞蹈、影視戲劇、藝術(shù)理論四個分論壇。專家們的主題報告和分論壇演講,涉及的內(nèi)容廣泛而有深度,既有對中華民族文化藝術(shù)復興、人文精神建構(gòu)的宏觀思考,也有對藝術(shù)學科升級為學科門類問題的政策解讀;以及對藝術(shù)教育大發(fā)展背景下各類藝術(shù)教育發(fā)展的定位,學校在藝術(shù)教育發(fā)展中的具體實踐及經(jīng)驗。其中,建構(gòu)人才培養(yǎng)格局、提升藝術(shù)人才的綜合能力、藝術(shù)學科定位及特色發(fā)展、藝術(shù)教育國際化、數(shù)字技術(shù)的發(fā)展對藝術(shù)教育的助推作用、少數(shù)民族地區(qū)藝術(shù)教育等成為熱烈討論的話題。大家一致認為,藝術(shù)學升格為獨立的學科門類、十七屆六中全會推動社會主義文化大發(fā)展大繁榮的戰(zhàn)略目標,為藝術(shù)教育提供了難得的發(fā)展機遇,也亟待教育者開拓思路,應對挑戰(zhàn)。報告和發(fā)言給大家傳達了重要的信息,同時交流了各自的經(jīng)驗,使全國藝術(shù)院(校)長高峰論壇真正成為大家溝通交流的平臺。
“全國藝術(shù)院校院(校)長高峰論壇”的創(chuàng)辦與召開,為中國的藝術(shù)教育事業(yè)開啟了一個特殊的交流平臺和助推窗口。參加高峰論壇的專家學者,都是全國著名專業(yè)藝術(shù)院校的掌門人或者綜合大學、師范大學里的藝術(shù)學院的領跑者,視野開闊,思想活躍,談鋒犀利,學術(shù)嚴謹……可以恰如其分地概括:每一次高峰論壇的議題,實際上都代表了中國藝術(shù)教育界所討論問題的最高水準,越來越顯現(xiàn)其在中國當代藝術(shù)教育發(fā)展當中的引領作用,以及對中國藝術(shù)教育發(fā)展規(guī)劃、推進、調(diào)整和完善的促進作用。
《藝術(shù)教育》雜志在今后的論壇中,擬申請增刊號,將我們每屆論壇的優(yōu)秀學術(shù)成果集中,以使我們的論壇成果惠及全國千千萬萬藝術(shù)教育工作者。本屆論壇中,我們還特別制作了“全國藝術(shù)院校院(校)長高峰論壇意見征集單”,目的是為了廣泛聽取廣大參會代表的不同意見和建議,請各位代表積極配合,對我們的工作多提寶貴意見,以使我們更好地總結(jié)經(jīng)驗,使今后的論壇更能貼近廣大藝術(shù)教育工作者,更好地為大家服務。我們衷心希望“全國藝術(shù)院校院(校)長高峰論壇”的每一次成功召開,都能對中國藝術(shù)教育發(fā)展的關心者、思考者和推動者有所啟發(fā)與幫助,我們愿為之貢獻自己的綿薄之力!
為了貫徹落實黨的十七屆六中全會精神,中國文化傳媒集團將積極為全國藝術(shù)院校搭建產(chǎn)學研戰(zhàn)略聯(lián)盟及公共服務平臺。中國文化傳媒集團已建成的杭州創(chuàng)作交流基地,將通過“2012’全國藝術(shù)院校院(校)長高峰論壇”活動,為藝術(shù)院校戰(zhàn)略發(fā)展提供平臺支持,希望得到藝術(shù)院校的支持。
值此時機,也向大家通報,我們正在籌劃參與CAA 年度會議。CAA藝術(shù)聯(lián)盟成立于1911年,行政辦公室位于美國紐約,其任務是通過實踐和約定促進視覺藝術(shù)之間的理解。這次會議將于2012年2月22―25日在洛杉磯舉行,將會密切關注CAA的百周年慶?;顒?,會議上將有150多節(jié)課程、藝術(shù)家的采訪及特別活動。CAA境外的理事已經(jīng)準備歡迎并會見代表團,以協(xié)助他們?yōu)槠?天的會議。因此,真誠希望各位專家及代表為我們提出寶貴意見,也希望大家能夠積極參與此次國際盛會。
最后再次感謝所有出席本屆論壇的領導、專家學者和同志們,也要感謝藝術(shù)教育雜志社的同志們,為論壇的組織、聯(lián)絡、會務所做的大量工作。更要感謝本屆論壇的承辦方――云南藝術(shù)學院,為了辦好這次論壇,云南藝術(shù)學院投入了大量的人力、物力,他們的許多領導、老師、學生,都積極配合并參與到會議中來,表現(xiàn)出良好的精神風貌,給我們留下了美好難忘的印象。我們感謝云南藝術(shù)學院為這次論壇所提供的方便,所做出的貢獻,感謝你們的鼎力支持。
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【摘要】在國際海上貨物運輸中,提單作為一種可流轉(zhuǎn)的有價證券在國際范圍內(nèi)發(fā)揮著重要作用。但隨著海運實踐中無單放貨現(xiàn)象的日趨增多,引起的糾紛屢見不鮮。無單放貨不僅動搖了單證交易的基礎,破壞了提單的信用機制,也制約著貿(mào)易業(yè)和航運業(yè)的健康發(fā)展,嚴重影響航運秩序。
【關鍵詞】承運人;無單放貨;法律責任
1承運人無單放貨的含義、存在的問題以及法律責任
無單放貨是圍繞``憑單交貨”的提單制度派生出的一種交貨方式,來源于英文 “Delivery of Cargo without Presentation of Original Bill of Lading ”。無單放貨這一說法是在國際航運實踐以及審判實踐中逐漸形成的一種習慣說法,并不是法律所賦予的概念。2009年《最高人民法院關于審理無正本提單交付貨物案件適用法律若干問題的規(guī)定》(簡稱《無單放貨規(guī)定》)中使用了 “無正本提單交付貨物”的講法,可見,“無單放貨”正是它的簡稱。
在國際貿(mào)易實務中,提單具有重要的地位,被譽為“推動國際貿(mào)易從實物交易走向單證交易的天才工具”。雖然航運實踐應當嚴格遵守“憑單放貨”的基本原則,但事實上,“無單放貨”現(xiàn)象卻大量存在,長期以來,已經(jīng)成為困擾大家的共同難題,在立法和實踐中存在諸多問題,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:第一,無單放貨法律責任體系不夠完善;第二,審判實踐中對承運人責任的認定比較混亂。
2國際公約以及我國關于承運人無單放貨法律責任歸責原則理論
《1924年關于統(tǒng)一提單若千法律規(guī)定的國際公約》(簡稱《海牙規(guī)則》,《海牙規(guī)則》采用的是不完全的過錯責任原則,即承運人對于某些過失是能夠免責的,這與當時的航運實際是相符合的,但是隨著航運技術(shù)的發(fā)展,已經(jīng)需要更新及修改。目前,我國的立法以及實踐領域,對于此類問題還不是非常明確,到底應用何種歸責原則在我國實踐的基礎上,對國外的一些先進做法進行適度的借鑒,進而作出合法合理的判斷。
第一,過錯責任說?;诿穹ɑA理論,過錯責任作為民事責任中的通常原則,除了法律另行規(guī)定的情況,一般情況下均應適用過錯責任原則。
第二,無過錯責任說。依照該原則,承運人在接收貨物之后,憑單放貨即為他的主要義務,承運人無單放貨行為可能有過錯,也可能無過錯,其有無過錯對承運人的責任承擔并不產(chǎn)生影響,承運人無單放貨行為除非存在法定免責事由,否則就應承擔責任。
第三,推定過錯責任說。我國《海商法》第71條的規(guī)定,根據(jù)無單放貨的事實推定承運人的過錯。據(jù)此,承運人實施了無單放貨行為之后,提單持有人只需證明確實存在無單放貨的實際情況,以及由此給自己造成了損失。
第四、嚴格責任說。有學者就曾提出:“船東總逃脫不了要對無單放貨負全責,沒有例外,也沒有同情,只是簡簡單單的一句話:不準無單放貨”。
目前,我國的《海商法》并沒有對承運人無單放貨的歸責原則單獨作出具體的規(guī)定,主要借鑒了《海牙規(guī)則》及《維斯比規(guī)則》的規(guī)定,將承運人的責任基礎規(guī)定為不完全過錯責任制。
3我對承運人無單放貨的應對策略的建議
無單放貨問題是伴隨著航運業(yè)的發(fā)展而產(chǎn)生和發(fā)展的,是以提單制度的存在為基礎,要在未改變提單制度的前提下從根本上解決無單放貨行為是不可能的。為了使航運業(yè)順利的發(fā)展,只能采取一定的措施和策略對其進行有效的防范。我建議有以下幾點:
第一,從立法上完善無單放貨的法律責任體系。實行無單放貨嚴格責任的歸責原則。對于承運人無單放貨的歸責原則,如果沒有法定或其他約定的免責事由情況,承運人應當承擔嚴格責任。
第二,從司法上加強相關司法解釋,規(guī)范無單放貨案件的審理。立法機關應該先對《海商法》現(xiàn)有的相關條文給出合理的司法解釋,對無單放貨糾紛中的原則性問題統(tǒng)一行徑。
第三,承運人自身加強無單放貨風險的防范。承運人無單放貨大多是根據(jù)提貨人是否出具可靠的保函或是否具有良好的商業(yè)信譽,對無單放貨危害性認識不足。要防范承運人的無單放貨風險,要在主觀上對無單放貨做好預防工作。
綜上所述,鑒于知識及經(jīng)驗的不足,更因承運人無單放貨法律責任問題的復雜性,這一問題的論述不夠深刻、構(gòu)建完整法律體系的建議部分顯得不夠完善,懇請老師給予批評指導。
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